Законы Германии на русском

Гражданский кодекс Германии

Структура ГК

Гражданский кодекс Германии представляет собой основополагающий нормативно-правовой законодательный акт, который регулирует гражданские правоотношения. Гражданский кодекс был принят 01 июля 1896 года рейхстагом, вступил в силу 01 января 1900 года, первая публикация состоялась 24 августа 1896 года.

На сегодняшний день кодекс является действующим с некоторыми изменениями и дополнениями. Кодекс построен на принципах пандектной системы, которая противоречит институционной системе. Пандектная система основана на принципе выделения общей и особенной части в отдельные разделы.

Гражданский кодекс состоит из пяти книг, описывающих:

  • общую часть;
  • обязательственное право;
  • вещное право;
  • семейное право;
  • наследственное право.

Кодекс содержит более двух тысяч статей (параграфов), отличается особой точностью и исчерпывающим содержанием нормативно-правовых норм. Тем не менее его написание и толкование считается очень сложным и абстрактным.

Общая часть ГК

В Общей части описаны гражданские отношения физических и юридических лиц, договора, сделки, условия, волеизъявление, дееспособность и др., положения о животных, вещах, исковой давности и сроках.

Готовые работы на аналогичную тему

  • Курсовая работа Гражданский кодекс Германии 460 руб.
  • Реферат Гражданский кодекс Германии 250 руб.
  • Контрольная работа Гражданский кодекс Германии 240 руб.

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость Замечание 1

Гражданский кодекс выделяет деликтоспособность, правоспособность и дееспособность физических лиц.

Деликтоспособность – это способность лица отвечать за свои поступки, нести гражданско-правовую ответственность за свои противоправные действия. К данной ответственности не привлекаются лица, не достигшие семи лет, а с семи до восемнадцати лет ответственность ограничивается.

Правоспособностью наделяется каждый гражданин с момента рождения, он обладает определенными правами и обязанностями. Становясь взрослее, круг прав и обязанностей для лиц расширяется. Достигнув совершеннолетия, гражданин вправе заключить брак, стать родителем, опекуном.

Дееспособность – это способность обретать права и обязанности с момента совершеннолетия, т.е. достигнув 21 года. В возрасте с 7 до 21 года гражданин имеет ограниченную дееспособность, он может заключать сделки, с разрешения законного представителя. Дети до семи лет, считаются недееспособными.

Общая часть уделяет немалое внимание и юридическим лицам. Юридические лица делятся на два типа:

  1. Общества – объединения лиц, имеющих свою структуру, единую цель, обеспечивающих организационное единство. Существования такого общества не зависит от смены лиц, входящих в его состав. Выделяют коммерческие и некоммерческие общества. Коммерческие общества извлекают прибыль из своей деятельности, некоммерческие преследуют иные цели, не приносящие прибыль: наука, благотворительность, политика, социальная сфера.
  2. Учреждения – юридические лица, деятельность которых основывается на подписании учредительного документа, согласно которому выделяется имущество для ведения деятельности, например, больницы, музеи, библиотеки, учебные заведения и др. Учреждения частного права отличаются от учреждений публичного права тем, что последние создаются государством.

Специальная часть ГК (кн. 2-5)

Обязательственное право занимает вторую книгу Гражданского кодекса Германии. Данная книга регулирует правоотношения и обязательства в отдельных гражданско-правовых договорах. Обязательства включают в себя исполнение, прекращение, содержание, установление.

Замечание 2

Гражданско-правовые договора – это купля-продажа, дарение, аренда, заём, обмен, кредит, оказание услуг, маклерские договора, аренда жилых помещений, хранение. Также описываются нормы непозволительных действий, так называемые деликты, и нормы недозволенного обогащения. Большинство видов договоров и их юридическое содержание определяется Торговым кодексом. К ним относятся: перевозки, складское хранение, экспедиции, комиссии.

Вещное право занимает третью книгу кодекса, которая регулирует все права на движимые и недвижимые вещи. В систему вещных прав входят: право собственности, владение и залог. Объектами вещных прав являются вещи, которые имеют материальную ценность, включающие патенты и ценные бумаги.

Правомочия собственника в кодексе разделены на два вида: позитивный и негативный. Позитивный подразумевает распоряжение имуществом по своему желанию, негативный заключается в устранении посторонних лиц от своей собственности.

Семейное право описано в четвертой книге Гражданского кодекса. В первоначальной редакции кодекс содержал патриархальные начала. Браки разрешалось заключать по достижению 21 года, главой семьи был признан мужчина. Развод допускался в исключительных случаях, например, при оставлении супруга, при душевной болезни одного из супругов, при злостном нарушении супружеских обязанностей, психических расстройствах супругов на протяжении трех последних лет.

Незаконнорожденные дети признавались родственниками только по материнской линии, по родственной линии отца никакой юридической связи не устанавливалось. Позже данный раздел подвергся существенной переработке. Основными изменениями стали такие нормы, как равноправие супругов и права внебрачных детей, приравненных к детям, рожденных в полной семье. В кодексе прописаны обязанности родителей, такие как попечительство, опека, усыновление.

Нормы наследственного права собраны в пятой книге кодекса. Принципы наследственного права:

  • свобода завещания;
  • наследование в частном порядке;
  • оставление имущества в семье;
  • универсальное наследование.

Наследование осуществляется двумя способами: по закону и по завещанию. Завещательные документы составляются согласно собственноручно написанным завещанием, как договора о наследовании или совместное завещание супругов. Наследование по закону осуществляется среди родственников, родство которых осуществляется от одного общего предка. Наследственный круг первой очереди составляют прямые нисходящие родственники, вторую очередь составляют родители наследодателя и их прямые нисходящие, третий круг – бабушки и дедушки с прямыми нисходящими, четвертый круг – прабабушки и прадедушки и их прямые нисходящие.

Наследство получают старейшие члены родственной общины, входящие в одну из перечисленных групп. Привилегированными наследниками являются супруги умершего, которые не входят ни в одну из групп. Им переходит от четвери до половины всего имущества.

Германское гражданское уложение 1896 г

Разработка общегерманского свода частного права

После политического объединения Германия оставалась в правовом отношении разобщенной страной. В каждом из государств-автономий действовали свои кодексы уголовных и гражданских законов, многие из которых были приняты еще в XVIII в. Эти кодексы имели большее или меньшее влияние на право остальных, смотря по значимости государства, где они действовали. Среди таких кодексов наибольшее значение имело Прусское земское уложение 1794 г. (см. § 66.2), построенное еще на принципах «просвещенного абсолютизма». Наиболее современным сводом гражданского права было Саксонское гражданское уложение 1863 года. В нем была закреплена всеобщая гражданская правоспособность, детально регламентировалась сфера деятельности и прав юридических лиц. Однако в сфере вещного права система Саксонского уложения обладала значительной спецификой, сохраняла институты, нигде более в Германии не распространенные.

В государствах Прирейнской области сохранил свое действие Французский гражданский кодекс 1804 г., принесенный туда наполеоновскими войнами. Каждое из государств, кроме всего, сохраняло свои системы земского права (Landrecht), которые где были, где даже не были кодифицированы. Городские республики ориентировались на исторические своды городского права. Сверх всего, продолжало применяться германское общее право, под которым понимались старые законы времен Священной Римской империи, и получившее повсеместное распространение через юридическое образование рецепированное римское право – со всеми особенностями его традиции в Германии.

Унификация права германской империи первоначально шла путем отдельных крупных законов, которые охватывали области, непосредственно связанные с торговлей и общим экономическим пространством. В 1869 г. был принят общегерманский Торговый кодекс, вступил в силу Вексельный устав (утвержденный еще в 1850 г.). В 1877 г. появился Устав гражданского судопроизводства. Отдельными законами, кроме всего, были реформированы многие важные институты частного права (о гражданском браке, актах гражданского состояния и т. п.).

Вопрос о принятии общегерманского свода гражданского права стал и вопросом политическим. Консервативная партия под предлогом охраны самостоятельности систем земского права, в особенности Пруссии, высказывалась против такой кодификации. На вооружение, в частности, были взяты старые идеи знаменитого теоретика и историка права, главы исторической школы К. Савиньи о том, что законодательная кодификация противоречит национальному пути развития права и что лучший путь формирования и совершенствования права – это следовать его спонтанному развитию. Препятствием было то, что в принятом в 1871 г. тексте общегерманской Конституции присутствовало лишь полномочие имперских властей регулировать путем общих законов только обязательственное право. (Попытка принять такой общий свод норм обязательственного права потерпела провал еще в 1866 г.). После острой политической борьбы в райхстаге и бундесрате в 1873 г. была принята поправка к Конституции, согласно которой теперь «надзору со стороны империи и ее законодательству подлежит… общее законодательство в гражданском праве» (ст. 4).

Под давлением национал-либералов в июле 1874 г. была назначена первая комиссия по разработке свода гражданских законов. Собственно комиссии предстояло заняться созданием совершенно новых законов, которые в одинаковой степени подошли бы всем германским государствам, а не в собственном смысле систематизацией права. Лидером комиссии и теоретиком кодификации стал известный правовед, профессор римско-германского права Б. Виндшейд. Под его руководством к 1887 году был подготовлен обширных размеров проект, составленный по пандектной системе, а также несколько томов сопроводительных материалов, где излагались мотивы выбора той или другой нормы, а также соответствующие нормы права отдельных автономий.

В ноябре 1887 г. проект был опубликован и вызвал резкую критику как в научных юридических кругах, так и в правительстве. Виндшейда раскритиковали за чрезмерное доктринерство, за изложение на уровне учебника, за пренебрежение чисто германскими правилами в угоду римским. Со стороны правительства, в частности О. Бисмарка, проект подвергся осуждению за то, что был далек от необходимых социальных новаций, в частности, пренебрегал гарантиями для бедных классов, которые предусматривались доктриной «социальной монархии» (см. § 69).

В декабре 1890 г. Союзный совет сформировал вторую комиссию по кодификации права. В состав ее были включены представители не только правовой науки, но и финансово-промышленных кругов, крупных политических партий. Комиссия работала более открыто. Поэтому проект постоянно сверялся с предложениями политических партий и научной общественности. Взяв за основу проект Виндшейда, вторая комиссия его существенно переработала, ввела целые главы и разделы, посвященные новым правовым институтам. Готовый законопроект был особо обсужден на съезде ассоциации германских правоведов, и хотя не вызвал безусловного одобрения, был рекомендован к принятию.

В январе 1896 г. бундесрат передал скорректированный (в части применения международного частного права) проект в райхстаг. Комиссия райхстага внесла значительные поправки. По требованиям национал-либералов был введен более свободный режим деятельности обществ и союзов. По требованию социал-демократов изменены некоторые слишком архаичные нормы брачно-семейного права. В июле 1896 г. райхстаг принял проект уложения в третьем чтении, затем после утверждения бундесратом и императором 18 августа 1896 г. Германское гражданское уложение стало общегерманским законом. Предусматривалось, однако, что введение в действие нового кодекса откладывается до 1 января 1900 г. Одновременно с ГГУ вошел в силу и новый Торговый кодекс (1897 г.), новые положения о регистрации земельной собственности и др.

Система и общая доктрина уложения

Гражданское уложение было обширным кодексом (2385 ст.). Его юридическая система отличалась от крупнейших сводов частного права рубежа XVIII-XIX вв. и была сходна построению Саксонского гражданского уложения. Такое построение восходило к научной традиции рецепированного в Германии римского права и получило название пандектной системы.

В 1-й книге («Общая часть») были кодифицированы правоположения о статусе лиц как физических, так и юридических, о юридических действиях, волеизъявлении, осуществлении гражданских прав и самозащите. Во 2-й книге («Обязательственное право») излагались порядок ответственности по обязательствам, правила заключения договоров, а также конкретные нормы регулирования отдельных договоров и обязательств. В 3-й книге («Вещное право») были охарактеризованы вещные права, порядок приобретения и утраты собственности и владения, правомочия пользователей и др. 4-я книга посвящалась брачно-семейному праву. 5-я книга – наследственному праву, включая договоры о наследовании.

Германское гражданское уложение было принято совместно с т. н. Вводным законом (в 218 ст.). Это был своего рода мини-кодекс, где характеризовался порядок применения общеимперского гражданского права. Вводный закон большое внимание уделил взаимоотношению имперского гражданского права с земским законодательством. Это было тем более важно, что большинство предписаний земского права сохранялось нетронутыми. Прямо предусматривалось, что новое гражданское право не связывает своими предписаниями владетельных государей, князей, титулованных владельцев земель особого статуса. Не распространялось оно на разного рода вотчинные права, которые корнями своими уходили в феодальное право земельной собственности: право охоты, использования вод, разного рода регалии, крестьянские права наследственной аренды. Вводный закон стремился снять возможную социальную напряженность из-за неясности новых взаимных прав земельных собственников и крестьянства, поэтому также признавались нетронутыми все узаконения о помещичье-крестьянских отношениях (ст. 113). Такой нарочитый консерватизм в значительной степени обесценивал общую модернизацию германского частного права, к которому стремилось Германское гражданское уложение. Соответственно, с введением уложения в действие теряли свою силу только совпадающие по содержанию прежние общеимперские законы; своды земского права, земельные уложения (там, где они прямо не противоречили ГГУ) сохранили силу надолго.

Германское гражданское уложение отличалось очень высокой юридической техникой и точным юридическим языком. В этом смысле оно осталось непревзойденным образцом кодификации. Конечно, оно не было столь детализированным, как Прусское земское уложение, допускало ссылки на т. н. общие оговорки (чем давался значительный простор судейскому усмотрению) , а также на разного рода внеюридические критерии («добрые нравы», «общее благо», «обычаи мест»), но в целом предоставляло хорошие возможности для однозначного правоприменения. Важным было и то, что составители отказались от разного рода определений и описаний понятий (что присуще институционной системе, например Французскому кодексу). Это делало уложение доступным, правда, только правоведам, но и освобождало закон от возможных перемен в смысле отдельных правил.

Отражая правительственный курс «государственного социализма» и в целом иную традицию регулирования гражданских прав, Германское гражданское уложение не было кодексом безусловной частной свободы. В большей степени его доктрина была социально-направленной. Осуждалось и запрещалось чистое злоупотребление своим правом, «если целью такого… может быть только причинение вреда другому лицу» (§ 226). В вещном и обязательственном праве нередки были конкретные ограничения прав под прямым или подразумеваемым предлогом социальной полезности, в особенности в интересах социально слабых субъектов.

Правоспособность. Статус лиц

Германское гражданское уложение твердо признало всеобщую гражданскую правоспособность всех граждан. Общая правоспособность лиц отсчитывалась с момента их рождения, а гражданская дееспособность (т. е. возможность совершать юридически значимые действия) – с 21 года. За исключением предписаний, вытекающих из брачно-семейного права, не предполагалось никаких существенных различий между правовым статусом мужчин и женщин. Согласно Вводному закону, узаконение, о возрасте гражданской дееспособности распространялось и на все частноправовые отношения, связанные с земским правом.

Частноправовые ограничения дееспособности могли последовать только вследствие душевной болезни, расточительства либо по при чине пьянства или безрассудного пренебрежения своими семейными или общественными обязанностями. Для того чтобы иметь возможность проявить свою дееспособность, необходимо было обладать точным местожительством (под которым понималось место постоянного проживания или основного обзаведения, дающего возможность существовать).

Важным новшеством, и не только для германского права, было детальное регулирование правоспособности юридических лиц, или обществ.

Возможные юридические лица (общества) подразделялись на два класса: союзы и учреждения. Учреждения были связаны с особыми социальными задачами и предполагали особый порядок образования; для того чтобы учреждение стало правоспособным, оно должно было получить разрешение автономии, где его создавали. Союзы обладали большей свободой возникновения.

Союзы, в свою очередь, подразделялись на учрежденные с хозяйственно-экономическими целями и на созданные без таковых. В отношении обществ, созданных без коммерческой цели, действовал регистрационный порядок образования: достаточно было только заявить о создании общества по местожительству путем внесения в судебный реестр. В отношении коммерческих обществ (торговых, производственных и т. п.) применялся концессионный порядок, или разрешительный: для своей деятельности общество должно было получать всякий раз специальное правительственное разрешение. Правда, в большинстве случаев эти разрешения уже были сделаны существовавшими имперскими законами в общей форме (например, для акционерных обществ и т. п.).

По закону, для того чтобы быть правоспособными, союзы должны отвечать некоторым условиям. Любой союз должен был иметь (1) устав, (2) местожительство, (3) правление. Правление считалось и представителем общества на суде. В тех случаях, когда возникало общество неустановленным порядком и производило юридические действия, они могли иметь силу только в отношении не всего общества, а его представителей, совершивших эти действия. Помимо правления, основным органом управления союзом было общее собрание. Собрание избирало правление и могло во всякое время его сменить, могло вообще ликвидировать союз (для этого требовалось квалифицированное большинство голосов).

Закон предусматривал возможность не только возникновения, но и прекращения правоспособности союзов. Помимо чисто частноправовых причин (несостоятельность, закрытие по собственному решению, исчерпание цели), предусматривалась возможность лишения статуса «вследствие противозаконного решения общего собрания или благодаря противозаконному образу действий правления, угрозы общественным интересам» (§ 43). Подразумевалось, что это постановление закона касается не только коммерческих или общесоциальных союзов, но и политических, профессиональных и т.п.

Вещное право

Система вещных прав по уложению была своеобразной для своего времени и вместе с тем традиционной для германской редакции римского права. Подобно римскому праву классической эпохи и гражданским кодексам XVIII – начала XIX в. особое вещное право составляло владение.

Владение понималось как реализация кем-либо своего господства над вещью. Причем в одинаковой степени владение распространялось на любые вещи, доступные гражданскому обороту. Владение охранялось, и никто не мог самоуправно отобрать его. В этом последнем случае образовывалось порочное владение, которое не давало основания для последующего образования прав собственности на вещь. Ненасильственное, добросовестное владение не запрещалось передавать другому лицу, пользователю, или даже отчуждать. Права лиц, осуществляющих посредственное владение (т. е. на основании соглашения), также охранялись.

Право собственности определялось также традиционно для германского права через противопоставление свободного распоряжения собственника своей вещью и отсутствие вмешательства третьих лиц в это право: «Собственник вещи может, насколько тому не препятствует закон или права третьих лиц, обращаться с вещью по своему усмотрению и устранять других от всякого на нее воздействия» (§ 903). Таким образом правомочия собственника понимались комплексно, имели исключительный характер. За собственником признавались неограниченные права по отчуждению вещи, а также по истребованию ее от всякого владельца. Вместе с тем такое истребование не должно было нарушать прав тех, кому на законных основаниях вещь была передана в аренду, в иное пользование и т. п. Таким образом собственнические права далеко не были абсолютными.

Соответственно потребностям времени в ГГУ нашла признание более ограниченная трактовка режима земельной собственности. Она также следовала уже традиционным для прусского или саксонского права ограничениям в пользу соседского права или общеобщественных интересов. Правомочия собственника земельного участка, следуя праву присоединения (заимствованному из римского), простирались и на пространство над поверхностью, и на недра земли. Однако собственнику запрещалось препятствовать использованию пространства или недр там, где он не имел прямого и непосредственного интереса (чтобы не возникало соблазна запретить, скажем, пролет воздушного шара или проведение линии связи). Соответственно традиции пандектного права собственнику земли вменялось терпеть разного рода иммиссии (газ, копоть, испарения) с других соседних участков, «если такое воздействие не стесняет его или стесняет в незначительной степени» и соответствует традиционному использованию участков. Одновременно запрещалось притеснять и обесценивать права земельных собственников путем вредного использования смежных участков (§§ 906-907). Помимо правовой традиции, в этих правилах проявился отчетливый социальный интерес крупных земельных собственников, настаивавших на приоритете недвижимости.

Право земельной собственности сохранило возможность внедоговорных отношений между собственником земли и ее непосредственным пользователем; за этими институтами отчетливо были видны пережитки вотчинных, полуфеодальных отношений, сохраненных в новом виде. Земельный участок изначально мог быть связан с некоторыми обременениями: вотчинными повинностями в пользу другого лица, которым чаще был номинальный собственник. Такой пользовладелец не мог переделывать вещь по своему усмотрению, существенно изменять ее вид. Повинности могли принять вид и денежного долга, выплачиваемого в виде периодической ренты. Сохранялся такой институт, как право преимущественной купли участка у собственника, основываясь на таком пользовладении.

Обязательственное право

В обязательственном праве было поставлено на первое по значимости место внешнее проявление воли к тем или другим действиям (волеизъявление). Соответственно, в договорном праве значительно увеличилось количество случаев, когда те или другие действия оставались действительными, несмотря на отсутствие подлинной воли или ее оспаривания; этого требовала прочность коммерческого оборота. Например, предложение заключить договор (оферта) считалось полновесным обязательством, если не было специальных оговорок. Обязательство могло подразумевать как исполнение каких-то действий, так и воздержание от них.

Основным видом возникновения обязательств был договор. В случае с недвижимостью его следовало заключать только письменно и только с участием юридически уполномоченных государством лиц. Традиционно считались недействительными договоры (и любые иные соглашения), совершенные в отношении невозможных вещей, противные законам, нарушающие требования общественной нравственности. Особенно своеобразным было требование социальной соответственности сделки (в связи с общей доктриной ГГУ): объявлялась ничтожной сделка, «по которой одно лицо, пользуясь нуждой, легкомыслием или неопытностью другого, взамен каких-либо услуг со своей стороны выговаривает или заставляет предоставить себе имущественную выгоду, размеры которой настолько превосходят ценность услуг, что выгода при данных обстоятельствах дела представляется явно несоразмерной…» (§ 138). В этом правиле речь шла уже не об обычном обмане, а явном злоупотреблении социальным положением.

Согласно этому общему положению, в конкретные правила о договорах были введены существенные новшества, усилившие защищенность одной из сторон. Так, в договоре рабочего найма закон обязывал нанимателя соблюдать минимальные условия безопасности, насколько это было возможно по свойству работ. Если речь шла о домашнем найме, то нанимателя обязывали к тому, чтобы предоставлять рабочим нормальные условия для проживания, отдыха, а также соблюдать требования «здоровья и нравственности служащего и соблюдения требований религии» (§ 618). Запрещалось заключать договор найма на всю жизнь, в любом случае спустя 5 лет можно было прекратить такой договор. Все возможные при несоблюдении этих условий коллизии понимались законом как недозволенные действия и могли стать основанием для взыскания ущерба. Аналогично в случае аренды жилого помещения наниматель освобождался от обязанности следовать договору, если «пользование помещением сопряжено со значительной опасностью для здоровья». В этих и в целом ряде других конкретных договоров предусматривалась возможность при уважительных причинах или оговоренных в законе условиях отказаться от исполнения обязательства без невыгодных последствий. Отказ от принципа незыблемости договора как общего правила был важной чертой обязательственного права по уложению.

Традиционно для германского права причинение ущерба было представлено как недозволенные действия. Германское гражданское уложение отказалось от безусловного вменения ответственности за причиненный ущерб вне зависимости от причины: кто наносил вред другому в состоянии душевного расстройства или бессознательно, освобождался от ответственности. Это как бы исключало свободу проявления воли. Вместе с тем вменялись в ответственность действия, нарушающие законы о личных правах. В этих случаях только особые обстоятельства могли освободить от возмещения причиненного вреда. Значительно шире, чем было ранее, понимался и самый вред: теперь причинитель вреда обязан был возместить и потери от возможных последствий для имущественного положения или «преуспеяния» потерпевшего (например, испортил вещь, не только ценную саму по себе, но и с которой некто связывал свою дальнейшую жизнь и заработок).

Брачно-семейное право

В семейных отношениях важнейшим положением (неновым для германского права) было признание только гражданского брака. Брак считался не частным договором, а государственно-социальным институтом. Но заключать его полагалось путем согласного личного заявления в присутствии только гражданского чиновника. Не запрещалась и церковная форма брака, и все церковные обязанности признавались сохраняющими силу для придерживающихся этих правил. Закреплялась моногамность брака и невозможность вступить в другой брак, не прекратив предыдущего.

Брачный возраст устанавливался в согласии с требованиями гражданской дееспособности: в 21 год для мужчин, в 16 – для женщин. Подразумевалось, что отец дает согласие на брак для своих законных детей (фактически – только для женщин, поскольку мужчины в 21 год приобретали полную дееспособность). Таким образом проявление отеческой власти было значительно ослаблено.

Отношения супругов в браке регулировались традиционно, с закреплением доминирующей воли мужа. Супруги обязаны были совместно жить, соблюдать верность, поддерживать совместное хозяйство; муж обязан был предоставлять жене соответствующее ее положению содержание. Доминирующая роль мужа по-прежнему выражалась в том, что он вправе был решать по-своему все вопросы совместной жизни, выбирать местожительство. Однако такое главенство уже не было абсолютным. В частности, жена могла не подчиняться решению мужа, если оно ей представлялось злоупотреблением правом.

Женщина в браке не теряла своей дееспособности. Более того, в домашнем хозяйстве она имела преимущественное право на все действия. Сделки и юридические действия в этих пределах подразумевали согласие мужа, которое могло быть ограничено только путем специального установления опеки над женой.

Германское гражданское уложение признавало режим общности имущества супругов. Другие отношения супругов по поводу имущества допускались, но для этого надо было заключать специальный брачный контракт. В течение брака муж управлял всеми имуществами семьи, включая «внесенные» женой. Однако управлять имуществом жены муж должен был «правильно», а для распоряжения ими – испрашивать ее согласия. В полном ведении жены были ее личные вещи, включая драгоценности, а также полученное в подарок, приобретенное своим трудом или самостоятельным ведением предприятия. Таким образом, система внутрисемейных имущественных отношений ГГУ была более благоприятна для женщины, хотя равенство далеко не устанавливалось.

Развод допускался только в судебном порядке и при наличии узаконенных причин (прелюбодеяние, совершение преступления, злонамеренное оставление, нарушение обязанностей брака, в т. ч. жестоким обращением с супругом). В этой части проявилось влияние протестантизма.

В значительной степени условным стал институт отцовской власти в отношении детей. Мать также обязана и была вправе заботиться о личности детей. Отец мог пользоваться имуществом детей. Сохранялась возможность отца прибегнуть в отношении своего ребенка к исправительным мерам, но они налагались не произвольно, а по решению опекунского суда.

Сохранялось различие прав законных и внебрачных детей. По отношению к матери внебрачные дети считались наравне с ее законными, по отношению к отцу – родство не признавалось. Однако внебрачные дети могли требовать от своего отца алиментов до достижения ими 16 лет. Соответственно различались и наследственные права детей. Правом на обязательную долю в наследстве пользовались только законные дети.

Германское гражданское уложение 1896 г. стало вторым, после Французского гражданского кодекса 1804 г., классическим выражением частного права эпохи Нового времени. Его особенности были особыми чертами германской правовой традиции. А общие принципы – также с классической полнотой выражали стремления к экономической и гражданской свободе на основе гражданского равенства. Вместе с тем открытый индивидуализм, присущий частному праву переходной эпохи, был сглажен стремлениями к социально-полезному праву; это предопределило значительное возрастание проявлений государственного регулирования институтов частного права.

Как еще один классический образец права эпохи, Германское гражданское уложение оказало значительное влияние на кодификацию и развитие права не только в Европе, но в большей степени в других странах Азии и Латинской Америки. На основе ГГУ сложилась тем самым еще одна традиция западного права, определившая правовое развитие и Новейшего времени.

В Германии, пройдя через многие перипетии последующего законодательного обновления, реформ и деформаций, Германское гражданское уложение осталось в основном действующим до конца XX в.

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. 1999

Фото: flickr.com

В любом государстве есть необычные законы. Порой они даже доходят до абсурда. Германия в этом плане не отличается от других стран. Есть здесь и свои странные законы, которые, впрочем, некоторым кажутся абсолютно адекватными и логичными.

Реклама

День тишины

Закон о соблюдении тишины в выходной день. О том, что в Германии очень рьяно оберегается право человека на спокойный отдых, – знают практически все. Не шуметь по ночам, не мешать соседям и т.д. Но вот о существовании закона о выходном дне знает далеко не каждый.

Использовать дрель в воскресенье категорически запрещено, причем в любое время суток. Можете спокойно погулять по улицам, на которых, кстати, может не оказаться ни одного работающего магазина, насладиться чашечкой кофе на террасе, но ремонт – под запретом.

Если говорить об отдыхе немцев, то есть еще одно ограничение – запрет на игру на фортепиано в ночное время. И это при том, что сам Моцарт – известный немецкий музыкант и композитор – любил писать свои произведения по ночам.

Только вы!

В Германии нельзя обращаться к офицеру полиции на «ты» («du»), только на «вы» («Sie»). Не стоит об этом забывать, если не хотите схлопотать штраф за неуважение к полиции в сумме до €600.

Никаких первых строчек

В Германии считается незаконным исполнение первых строк гимна Deutschland Lied. Как известно, произведение является национальным гимном с 1922 года. Музыка, на которую положены слова, написана Йозефом Гайдном в 1797 году, а текст – поэтом Августом Генрихом Гофманом в 1841 году.

Во времена существования Третьего рейха в гимне исполнялась только первая строка песни, после чего пелся гимн НСДАП. Естественно, это не могло остаться незамеченным. После окончания Второй мировой войны, в 1945 году, исполнение гимна было запрещено. В 1952 году к нему снова вернулись, отказавшись при этом от первых строк. «Песня немцев» – национальный гимн современной ФРГ – начинается теперь с третьей строчки.

С видом на небо

Закон, в котором говорится, что любое офисное помещение должно иметь окна, через которые видно небо. Не только для хорошего дневного освещения и вентиляции помещения, но и для создания комфортных и здоровых условий работы сотрудников.

Мягкое оружие

У кого из нас нет ярких и приятных детских воспоминаний о битве подушками и разлетающихся во все стороны перьях? Однако в Германии нельзя никого бить подушкой даже в шутку. Этот предмет считается пассивным оружием, поэтому нанесение удара подушкой может быть расценено как нападение.

Пьяные велосипедисты

Германия, пожалуй, единственная страна, где карается управление в нетрезвом состоянии не только автомобилем, но и велосипедом. Недопустимой степенью опьянения считается наличие в крови 1,6 промилле алкоголя. У горе-велосипедиста могут отобрать права и даже аннулировать их в случае проблем в прохождении психологической и медицинской экспертиз.

Правило одной секунды

Если вы стали жертвой нападения, можете нанести агрессору ответный удар, но только в течение одной секунды. Все, что было сделано вами после, может быть расценено не как самооборона, а как ответное нападение.

Голым – только за рулем

Управлять автомобилем в обнаженном виде – можно, а вот выходить из авто категорически запрещено. Если вас угораздило каким-то образом забыть одежду дома, будьте готовы выплатить штраф в размере €40.

Вечный двигатель

Еще один интересный закон, касающийся дорожного движения. Останавливать машину на автобане в Германии нельзя, даже если у вас закончился бензин. Более того, выйти из машины и остановить другого автомобилиста, чтобы попросить его о помощи, тоже нельзя, потому что ходить по автобану строго воспрещается.

И бросить машину посреди дороги, пусть даже неисправную, тоже не получится – это запрещено. Единственный выход – вызов эвакуатора с мобильного телефона и увлекательная поездка в сопровождении работников этой экстренной службы к месту заправки, на СТО или домой.

Только выравнивать

Парковать машину в Германии – особое искусство. Если забудете выровнять колеса во время парковки, вас ожидает штраф – €15.

Урна в чулане

Законы Германии запрещают хранить урну с прахом родственника на видном месте.

Пчеловодам можно все

То, что вторжение в чужое владение является незаконным, – абсолютно нормальное правило для всех развитых стран. Однако в Германии исключение составляют… пчеловоды. Если пчеловод гонится за роем пчел, он может нарушить неприкосновенность частной собственности. Это право гарантировано Гражданским кодексом ФРГ.

Только не в ногу

К удивительным законам Германии следует также отнести и тот, что вводит запрет на переход мостов походными группами ровным шагом. Этот закон был введен в действие еще во времена Второй мировой войны и действует до сих пор.

Как тебя назовут…

В Германии существует особый свод правил о том, как можно называть ребенка. Если имя, выбранное родителями, вызывает споры, в соответствии с законодательством точку в деле ставит суд.

Трубочистам везде у нас дорога

Особенно странным по сегодняшним меркам можно назвать закон, обязывающий граждан в любом случае впускать в дом трубочиста. В народе даже подшучивают: трубочистам попасть в чужой дом легче, чем полиции. Это один из самых старых законов Германии. Он был введен еще в средние века. Во времена Третьего рейха Гитлер стал использовать трубочистов, чтобы следить за гражданами, и всячески поддерживал этот закон. Времена изменились, а вот закон по-прежнему действует.

Самые необычные законы Германии обновлено: 2 мая, 2020 автором: Алена Успешная

Это также будет вам интересно

  • Автострахование на 24 часа: что нужно знать?
  • Какие основные способы эмиграции в Германию?
  • Когда следует опасаться увольнения с работы?

Набирает популярность: Зачем кассиры открывают лотки с яйцами

Правовая система каждой страны имеет свои особенности. Каждая правовая система включает в себя публичное и частное право. Публичное право призвано регулировать взаимоотношения между государственной властью и отдельными личностями. Отношения между гражданами регулируются частным правом.

Публичное право охватывает разные области. К ним относятся процессуальное право, уголовное право, конституционное право, административное право, международное право и государственное право.

Различные правовые области имеют разные инстанции, в области полномочий которых находятся самые разные вопросы. К полномочиям гражданских судов относятся разные спорные вопросы между гражданами. К полномочиям административных судебных инстанций относятся все споры между государством и его гражданами. Существуют также суды по трудовым спорам, которые решают все проблемы, связанные с рабочими отношениями. Социальные суды занимаются решением разных споров в связи с социальным страхованием. В налогово-финансовые суды обращаются в случае возникновения споров между различными финансовыми учреждениями и отдельными гражданами.

У права много функций. Самой важной из них является обеспечение мира в стране. Разные граждане имеют разные интересы, которые в определенных случаях могут приводить к нежелательным конфликтам. Задачей права является решение возникающих конфликтов мирным путем.

Законы предусматривают защиту всевозможных прав граждан и их потенциальных оппонентов. Это делает возможным избежание многих конфликтов.

Но не только внутренний мир в обществе является важным. Право обеспечивает также и свободу жителей страны. С другой стороны, права последних этим правом в определенной степени и ограничиваются. «Свобода» — это понятие, которое никогда не может быть неограниченным. Конец данной свободы начинается там, где проходит граница с правами других людей. Самой важной функцией права является предотвращение произвола.

К следующей функции права относится выработка системы правовых отношений, в которой могут быть определены автономные правовые отношения. Либеральное правовое государство обеспечивает личную автономию, которая, в свою очередь, обеспечивает свободу и мир в обществе.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *