Право на изобретение

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

В ст. 8 Гражданского кодекса РФ наряду с созданием произведений науки, литературы и искусства в качестве основания возникновения гражданских нрав и обязанностей указывается «создание изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности».

Согласно ст. 1353 Гражданского кодекса РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Для возникновения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец требуется совокупность нескольких самостоятельных действий, в частности, создание автором определенного творческого результата, подача в установленном порядке заявки на выдачу патента, проведение патентных экспертиз, принятие Роспатентом решения о выдаче патента.

Каждое из этих действий в отдельности возникновения исключительного права не влечет, хотя само по себе может порождать определенные правовые последствия. Следовательно, для возникновения исключительного права на соответствующий объект (изобретение, полезную модель, промышленный образец) необходим юридический состав. Но процедура предоставления правовой охраны изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам урегулирована в ГК РФ таким образом, что вопрос о моменте возникновения исключительного права и «замыкающем» юридическом факте прямо не разрешен и до настоящего времени остается дискуссионным.

Для предоставления правовой охраны необходима подача заявки заявителем в федеральный исполнительный орган но интеллектуальной собственности (Роспатент). По дате подачи в Роспатент заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливается приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1363 ГК РФ датой подачи заявки на выдачу патента определяется момент начала течения срока действия исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Вместе с тем ГК РФ предусматривает, что защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента. Все вышеприведенное порождает различные точки зрения относительно возникновения исключительного права.

Первая точка зрения заключается в том, что исключительное право возникает с момента выдачи патента, но признается за лицом, на имя которого выдан охранный документ с даты подачи заявки, т.е. признание государством объекта охраноспособным имеет обратный эффект1. После подачи заявки у заявителя возникаем условное и потенциальное исключительное право при необходимом условии, что на заявленный объект будег получен патент’.

Данная позиция обосновывается тем, что срок действия права не может начаться раньше, чем оно возникнет. И хотя условием возникновения исключительного нрава является акт государственной регистрации объекта и выдача патента, при соблюдении этих условий исключительное право признается возникшим с даты подачи заявки.

Слабым местом этого подхода является то, что при ретроспективном действии исключительного нрава возможность его защиты не должна связываться с фактами регистрации объекта и выдачи патента, однако закон это делает- объективно имея в виду защиту от фактов использования, имеющих место после совершения этих действий. Применение мер защиты правообладателем после регистрации в отношении фактов использования объекта до даты регистрации невозможно, поскольку на момент совершения такое действие не являлось противоправным, и не может квалифицироваться как нарушение .

Вторая точка зрения заключается в том, что исключительное право в части правомочий по использованию запатентованного объекта возникает в момент подачи заявки, а в части правомочий по запрету третьим лицам использовать объект — с момента выдачи патента.

Этот подход основывается на необходимости устранения противоречий, свойственных первой позиции. И для их примирения исключительное право разбивается на ряд правомочий с различным периодом действия1. Но исключительное право, хотя и разделяется в теории на отдельные правомочия (но аналотии с правомочиями собственника), тем не менее, не может существовать «в части». Отсутствие возможности реализации негативной функции исключительного права, и, как следствие, возможности применения мер защиты, означает отсутствие самого такого права.

Третья точка зрения заключается в том, что исключительное право в полном объеме возникает в момент получения патента (как вариант в момент публикации сведений о выдаче патента) и действует без ретроспек- тивного эффекта. Эга позиция основывается на том, что поскольку до момента регистрации отсутствует объект правовой охраны, в отношении него невозможно осуществление каких-либо правомочий. Указание же на момент начала срока действия исключительного права можно рассматривать как выбранный законодателем прием юридической техники, возможно, не совсем корректный. У лица, подавшего заявку, есть определенное «монопольное» право, и оно обеспечивает его приоритет в отношении заявленного решения. Но такое право не может рассматриваться как элемент исключительного права, поскольку не связано с возможностью использования охраняемого объекта, распоряжения им и защиты от использования иными лицами».

Так, оценивая сходную ситуацию в сфере правовой охраны товарных знаков В.М. Сергеев предлагал, чтобы дата регистрации была тем моментом, с которого не только возникает право на товарный знак, но и начинается начало срока его действия .

Определение в качестве момента, с которым связано возникновение исключительного права, момента выдачи патента, подтверждается и положениями ГК РФ о временной правовой охране изобретений .

Согласно п. 2 ст. 1392 ГК РФ временная правовая охрана считается не наступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная Гражданским кодексом, исчерпана. Лицо, использующее

заявленное изобретение со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаїраждение (ст. 1392 ГК РФ).

Режим «временной правовой охраны» изобретения отличается от режима исключительного права тем, что в первом случае, очевидно, отсутствует правомочие запрещать использование заявленного технического решения: использование возможно без согласия правообладателя. Последствием такого использования является обязанность выплачивать вознаграждение (которая рассматривается как плата, а не как мера ответственности) патентообладателю. При этом реализация права на вознаграждение возможна правообладателем только после выдачи патента. Таким образом, выдача патента на изобретение является фактом, с которым связана возможность ретроспективной реализации правообладателем нрава на вознаграждение за использование запатентованного технического решения .

Также имеют место несоответствия между правилами о возникновении исключительного права (включая возможность его защиты) и положениями ГК РФ о временной правовой охране: последняя действует до публикации сведений о выдаче патента, в то время как защита исключительного права может быть осуществлена после государственной регистрации и выдачи патента (абз. 3 и. 1 сг. 1363 ГК РФ). Данное обстоятельство позволяет ряду авторов считать моментом возникновения исключительного права на изобретение дату публикации соответствующих сведений о выдаче патента .

Тем не менее, ссылки на нормы о временной правовой охране в подтверждение вывода о том, что исключительное право действует с момента публикации сведений о выдаче патента, явно недостаточно, поскольку ее можно легко опровергнуть ссылками на положения о возможности защиты исключительного права с момента выдачи патента.

Таким образом, представляется верной первая точка зрения: именно выдача патента является завершающим юридическим фактом, влекущим возникновение исключительного права, действующего на будущее время, но со сроком, исчисляемым с даты иодачи заявки на выдачу патента.

Ограничения прав патентообладателя.

Патентное право определяет минимальный объем прав патентообладателей, необходимый, однако, для обеспечения стимулирования инновационного процесса. При этом отсутствие использования запатентованного изобретения рассматривается в законодательстве как злоупотребление правом на патент. Считается, что в такой ситуации общество не получает выгод взамен предоставленных патентообладателю исключительных прав.

В результате, патентным правом были выработаны следующие способы ограничения прав патентообладателя. Лица, которые использовали или сделали приготовления к использованию изобретения, тождественного защищенному патентом, до момента подачи заявки, пользуются «правом преждепользования», могут и далее использовать изобретение, несмотря на наличие патента. Право преждепользования ограничено условием использования без расширения его объема. Право преждепользования может передаваться только вместе с предприятием, с которым оно связано.

Коммерческая тайна имеет ценность только тогда, когда она может быть использована. К примеру, компания «X» разрабатывает новую технологию и охраняет ее как коммерческую тайну. Компания «У» приобретает у компании «X» лицензию на использование данной технологии. Что будет, если компания «Z» независимо от других придумает такой же технологический прием и запатентует его? Сможет ли она заставить компании «X» и «У» согласиться со своими правами патентообладателя? Во многих странах патентное законодательство включает в себя положения о «предшествующем применении» или «преждепользовании» как меру защиты от возможных обвинений в его нарушении.

Мэггс П.&., Сергеев А. П.

Интеллектуальная собственность. — М.: Юристь, ZOOO

Многие патентные законы содержат нормы, отражающие ограничение права патентообладателя, которое налагается им на себя добровольно. Западноевропейские законодательства называют это лицензией по праву, а в России используется термин «открытая лицензия». Ее сущность сводится к тому, что по просьбе патентообладателя патентное ведомство публикует сведения, что любое лицо может купить лицензию на использование изобретения, за что патентообладатель получает снижение на 50% патентных пошлин.

Самым сильным ограничением прав патентообладателя является «принудительная лицензия», по сути, представляющая собой санкцию за неиспользование изобретения. Неиспользование изобретения выражается в том, что патентообладатель или его правопреемники без уважительных причин не начали использование и не сделали серьезных приготовлений к использованию в течение определенного времени. Принудительная лицензия выдается лицу, обратившемуся с этой просьбой в патентное ведомство и желающему использовать изобретение, но не получившему лицензию у патентообладателя, несмотря на предложение патентообладателю приемлемой цены лицензии.

В законодательстве также предусмотрена возможность использования изобретения без предварительного согласия патентообладателя. Это может произойти, например, при чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) или в интересах национальной безопасности и обороны. О таком использовании необходимо в кратчайший срок сообщить патентообладателю и согласовать с ним размер и условия выплаты вознаграждения.

В патентном праве существует понятие «доктрина исчерпания прав», согласно которой патентообладатель не контролирует использование продукта, подпадающего под действие патента, после того, как сам выпустил его в продажу либо разрешил это сделать третьему лицу, например, в форме лицензии. Поэтому не признается нарушением патента применение продуктов, содержащих изобретение, если продукты были введены в гражданский оборот с разрешения патентообладателя. Лицо, добросовестно приобретшее используемое изделие, содержащее изобретение, не несет ответственность за нарушение патента.

Права на изобретение: авторское и исключительное

Право авторства на изобретение возникает, если этот творческий продукт имеет материальное выражение. А вот право на использование технического новшества приобретается отдельно и гарантируется документом под названием патент. В статье мы приводим краткий обзор того, какие права на изобретения существуют, что они включают в себя и чем отличаются друг от друга.

В чем заключаются права на изобретение

Создатель изобретения, согласно законодательству РФ, обладает следующими видами прав:

  • исключительными;
  • правом авторства.

Автор изобретения – это лицо, результатом творческой работы которого является тот или иной продукт интеллектуальной деятельности. По умолчанию (если не доказано иное) автором считается гражданин, который указан в этом качестве в документах, составляющих заявку на регистрацию патента на изобретение, промышленный образец либо полезную модель.

Не все плоды интеллектуального творчества относятся к изобретениям. Таковыми не являются, в частности:

  • научные открытия;
  • теории, новые математические методы;
  • дизайнерские и эстетические решения;
  • правила игр;
  • методы осуществления интеллектуальной деятельности или ведения бизнеса;
  • программные продукты для ЭВМ;
  • решения, касающиеся только представления информации.

Кроме них, не имеют правовой охраны в статусе изобретения следующие виды интеллектуальной собственности:

  • новые сорта растений, породы животных, биологические методы их получения (кроме микробиологических технологий и создаваемых ими продуктов);
  • топологии интегральных микросхем.

Разработав новое техническое решение какой-либо задачи и закрепив его в физической форме, автор обретает права авторства на него. Но это право не дает изобретению правовой охраны, и оно может быть использовано сторонними лицами в собственных интересах. Для защиты новшества от чужих посягательств необходимо получить патент.

Однако и тут есть ограничения. Патентные права не распространяются на:

  • технологии клонирования человека;
  • методики изменения генетической целостности эмбриональных человеческих клеток;
  • способы промышленного и коммерческого использования человеческих эмбрионов;
  • любые решения, создающие угрозу интересам общества и вступающие в конфликт с нормами морали и гуманизма.

Патент – это документ, закрепляющий за его обладателем право на использование изобретения, включающее его промышленную эксплуатацию, введение его в гражданский оборот и любые другие способы распоряжения им, находящиеся в рамках закона. Срок действия права на изобретение, обеспечиваемого патентом, составляет 20 лет, и правообладатель обязан ежегодно вносить платеж для поддержания патента в актуальном статусе. Можно продлить этот срок на 5 лет, но не более. После этого техническое решение становится общественным достоянием (авторское право, однако, продолжает действовать в его отношении), может применяться кем угодно без каких-либо разрешений и выплат.

В ситуации, когда точно такое же изобретение было сделано кем-то раньше, но не запатентовано, этот человек имеет право преждепользования – возможность дальнейшей эксплуатации своего изобретения без уплаты каких-либо средств, но и без расширения областей его использования (путем включения этого изобретения в какой-либо вновь созданный объект и т. д.) и продажи (кроме передачи вместе с объектом, в котором оно задействовано).

Нередко изобретения делаются людьми в ходе выполнения их трудовых обязанностей или по заданию работодателя. Такие изобретения называются служебными, и права на них распределяются следующим образом: правом авторства на изобретение обладает работник (собственно, автор), а исключительным правом и правом – его работодатель (исключая случаи, когда в трудовом договоре зафиксированы какие-то иные условия). При этом разработчик технического новшества также имеет право на вознаграждение за использования служебного изобретения.

Однако не все изобретения, создаваемые сотрудниками при использовании материально-технической и финансовой базы работодателя, являются служебными. Если техническое решение было разработано не в рамках исполнения сотрудником обязанностей, регламентированных трудовым договором, то оно не относится к служебным, и все права на него (авторское, право на оформление патента и т. д.) остаются за автором. Его наниматель может потребовать лишь неисключительную, или простую, лицензию на пользование этим изобретением либо компенсацию всех издержек, которые он претерпел из-за создания его работником этого изобретения.

Исключительные права на изобретение

Патент обеспечивает его владельцу право распоряжаться изобретением как угодно (не нарушая при этом закона, конечно). Изобретения можно использовать следующим образом:

  1. Ввозить на территорию РФ, производить, применять, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или держать у себя для использования в дальнейшем объект, содержащий изобретение.
  2. Применять метод, в который оно входит.

Изобретение считается примененным в материальном объекте или методе, когда этот объект или метод несут в себе все признаки данного технического решения, перечисленные в виде независимых пунктов формулы изобретения в патенте (либо аналогичные признаки, известные в данной технической области до этого момента). Если в процессе применения были использованы также признаки другого изобретения, полезной модели, промышленного образца, то эти продукты интеллектуального труда тоже признаются использованными.

Не являются нарушением исключительного права на изобретение:

  1. Применение объекта, содержащего в себе изобретение, как части конструкции, вспомогательного оборудования или в процессе эксплуатации транспорта (железнодорожного, водного, авиационного и автомобильного) либо космических аппаратов других государств в случаях, когда этот транспорт или техника присутствуют на территории РФ временно или случайно, а объект применяется только по прямому назначению – для транспортных целей или эксплуатации космической техники. Такие действия не нарушают исключительных прав на транспортную или космическую технику стран, предоставляющих аналогичные права на те же объекты, зарегистрированные в РФ.
  2. Научное исследование материального объекта, изделия либо метода, содержащих в себе изобретение (включая эксперименты над ними).
  3. Применение изобретения в условиях форс-мажорных обстоятельств (природных катастроф, техногенных аварий) при условии скорейшего уведомления правообладателя о том, что его изобретение было использовано, и уплаты ему надлежащей компенсации.
  4. Употребление изобретения в частных, бытовых, семейных целях (то есть, некоммерческое, без извлечения какой-либо прибыли).
  5. Однократное изготовление лекарственного препарата в аптеке по рецепту врача с применением изобретения.
  6. Распоряжение на территории РФ продуктом, включающим в себя изобретение, и уже введенным в гражданский оборот (владельцем патента или лицом, получившим его разрешение на это).

Случается так, что правообладатель патентует изобретение, промышленный образец или полезную модель, но не пользуется ими либо применяет в очень незначительной степени. Если такое положение дел сохраняется в течение четырех лет с момента получения патента и из-за этого рынок недополучает соответствующие товары и услуги, то любой желающий активно использовать данное изобретение имеет право обратиться к патентообладателю с просьбой о заключении с ним лицензионного договора.

При отказе патентообладателя он может подать судебный иск о выдаче ему принудительной неисключительной лицензии на эксплуатацию изобретения на территории РФ. Исковое заявление должно содержать условия предоставления лицу лицензии этого типа: объем использования продукта интеллектуального труда, суммы платежей, график и порядок их перечисления патентообладателю.

Суд удовлетворит требования истца, если держатель патента не сможет доказать, что у него были уважительные причины не использовать изобретение либо использовать его в очень малой степени. Для получателя лицензии объем платежей за нее устанавливается также в судебном порядке и не может быть меньше стоимости лицензии, определяемой исходя из сравнимых обстоятельств дела.

Принудительная простая лицензия может быть приостановлена через суд, если неблагоприятные обстоятельства патентообладателя изменились и вряд ли возникнут вновь, и он подал соответствующий иск. Порядок прекращения действия лицензии и возникшие права сторон тоже определяет суд.

В случаях, когда обладатель патента не имеет возможности пользоваться изобретением, исключительным правом на которое он обладает, без нарушения прав владельца первого патента на него (если этот владелец отказался заключать лицензионный договор), то обладатель второго патента может потребовать предоставления ему принудительной простой лицензии через суд.

Иск составляется так же, как в вышеописанной ситуации с неиспользованием изобретения. Отличие здесь в том, что владелец второго патента и исключительного права на зависимое изобретение должен продемонстрировать высокую техническую важность этой разработки и доказать, что он имеет больше экономических возможностей, чем обладатель первого патента, для промышленной эксплуатации изобретения.

Если суд удовлетворяет его иск и выдает лицензию, то право на использование изобретения, обеспечиваемое первым патентом, не передается другим гражданам (за исключением случаев отчуждения второго патента и, соответственно, исключительного права на изобретение). Размер платежей по принудительной неисключительной лицензии определяется по тому же алгоритму, что и в ситуации, описанной выше.

Авторские права на изобретение

Правом авторства на изобретения его создатель обладает бессрочно, и оно не может быть отчуждено у него (поскольку является личным). Этим правом обладают, в том числе, и авторы служебных изобретений. Авторское право – это основа для всех остальных имущественных и неимущественных прав, касающихся продуктов творческого труда, и важнейшее полномочие изобретателя.

Суть этого права заключается в гарантируемой законодательством возможности для фактического создателя изобретения получить признание себя в качестве такового в соответствии с установленным порядком. Отсюда следует запрет всем остальным людям называться авторами изобретения, запатентованного в какой-либо стране.

Авторское право распространяется только на технические решения, которые государственный орган, занимающийся патентованием, признал изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

Право авторства на изобретение не имеет временных рамок, но пространственный ареал его действия ограничен. В соответствии с общим порядком, авторское право действует только на территории Российской Федерации, а если на изобретение имеется патент и на территории другого государства, то оно будет действовать и там.

Защита авторского права предполагает охрану имени автора (которым может быть только гражданин, обладающий индивидуализирующим его именем). Изобретатель может уступить право патентования своего детища кому-либо другому, но его имя в любом случае будет присутствовать в документе вместе с именем владельца патента. То есть право изобретателя на имя фактически является частью его авторского права, и это имя обязательно указывается во всех изданиях и иных источниках информации, где упоминается изобретение.

Решение о том, как назвать свой интеллектуальный продукт – собственным именем или каким-то специальным наименованием – целиком принадлежит автору и никак не регулируется законом. Это относительное право, предполагающее, что правообладателю будет противостоять какое-либо лицо, наделенное соответствующими обязанностями, но сотрудники Роспатента, которые занимаются патентованием технических решений, не имеют такой обязанности.

Что касается права на переименование уже зарегистрированного изобретения, то эта операция возможна по ходатайству гражданина, являющегося одновременно автором и патентообладателем. Если автором изобретения является один человек, а патентом владеет другой, то название объекта интеллектуального труда можно менять только при согласии обеих сторон, поскольку это действие затрагивает имущественные интересы патентообладателя.

Срок действия исключительного права на изобретение

Исключительное право и соответствующий патент на изобретение действительны в течение 20 лет со дня подачи заявки в патентное ведомство. Это право попадает под государственную охрану лишь после совершения регистрации изобретения (см. ст. 1393 ГК РФ). Если рассмотрение заявки на регистрацию лекарственного препарата, агрохимиката или пестицида (использование которых в сельском хозяйстве или медицине возможно только при наличии специального разрешения) заняло много времени и первое разрешение было получено позже чем через пять лет, то правообладатель может направить заявление в федеральные органы исполнительной власти по интеллектуальной собственности и потребовать увеличения срока действия исключительного права на это изобретение. Срок может быть продлен не более чем на пять лет.

Иногда для рассмотрения заявки на оформление патента на техническое новшество необходимы дополнительные материалы. Заявитель должен представить их не позднее чем через три месяца с момента направления ему запроса, и если он их не представит и не попросит о продлении этого срока (что возможно по решению федерального органа, занимающегося вопросами интеллектуальной собственности, на период до 9 месяцев), то его заявка будет отклонена.

Пролонгация исключительного права на техническое решение обеспечивается дополнительным патентом, в котором присутствует формула изобретения со всеми его признаками, характеризующими данный продукт интеллектуального труда. Этому дополнительному патенту присваивают регистрационный номер, совпадающий с номером предшествующего (срок которого продлевается).

Для изобретений, представляющих собой химический или фармацевтический продукт (пестицид, агрохимикат, лекарство), промышленное применение которых в РФ допускается только при наличии специального разрешения, предусмотрены особые административные процедуры и условия продления срока патента.

Они отражены в «Административном регламенте предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента» (утвержденном приказом Минэкономразвития РФ от 03.11.2015 № 810) и в » выдачи и действия дополнительного патента на изобретение, продления срока действия патента на изобретение» (утвержденном приказом Минэкономразвития РФ от 03.11.2015 № 809). Особенность продления срока действия исключительного права на эти изобретения заключается в повышенных требованиях к составлению формул таких изобретений.

Условия, время и процедурные особенности рассмотрения заявок на получение дополнительного патента, а также увеличение срока ответа на ходатайство об экспертизе и перечень сведений, которые должны быть включены в такой патент, тоже регламентируются нормативно-правовыми актами РФ.

Раньше патенты продлевались в отношении абсолютно всех содержащихся в них пунктов формулы изобретения (как зависимых, так и независимых), но с 1 января 2015 г., согласно п. 2 ст. 1363 ГК РФ, продление патента возможно только с новой формулой изобретения продукта, на использование которого имеется разрешение. То есть, пролонгируются исключительные права лишь на конкретный состав лекарственного препарата или соединение, которые могут применяться в промышленности и здравоохранении и уже прошли все требуемые клинические испытания.

Направлять в федеральный орган, регулирующий вопросы патентного права, заявку на продление патента следует тогда, когда еще действителен текущий патент, и до момента истечения полугода с момента выдачи первого разрешения на использование изобретения либо полугода после получения первоначального патента – выбирается тот срок, который истекает позже. Этот срок увеличивают на отрезок времени со дня подачи заявки на регистрацию изобретения и до дня получения первого разрешения на его эксплуатацию (максимум на 5 лет, но при вычете 5 лет).

Эта правовая норма изменилась в том смысле, что объем прав на изобретение, подтверждаемых дополнительным патентом, является новым (не совпадающим с тем, который обеспечивался первоначальным патентом). Ведь фактически дополнительный патент основывается на новой формуле изобретения, характеризующей конкретный продукт, применение которого уже разрешено, и это отражено в соответствующем документе. Примеры таких продуктов – активные соединения, их сочетания или соли, фармацевтические композиции в тех или иных лекарственных формах, испытанные в клинических условиях и допущенные к использованию в качестве лекарственного препарата Минздравом (что отражено в их регистрационном удостоверении).

То есть если раньше формула изобретения являлась «зонтиком», покрывающим все возможные альтернативные соединения и их вариации, то теперь продлить патент можно лишь на одно конкретное соединение или действующее вещество, уже проверенное, прошедшее все экспертизы и допущенное к массовому применению. Этот подход к защите исключительных прав на лекарства соответствует практике европейских стран, где такие изобретения защищаются Свидетельствами дополнительной охраны (СДО).

Рассмотрение заявок на продление патентов включает в себя, помимо контроля формальных и процедурных аспектов (оплаты патентной пошлины, соблюдения сроков, статуса первоначального патента, удостоверения личности и прав заявителя), классификацию изобретения – установление возможности причисления его к одной из категорий изобретений, для которых допускается увеличение срока действия патентов. Примечательно, что, например, патенты, защищающие исключительные права на устройства или методики применения лекарственных средств, не могут быть продлены, в отличие от продуктов, представляющих собой композиции лекарственных препаратов либо соединений, являющихся их компонентами.

Срок действия удостоверения на лекарственное средство при его первой регистрации в РФ составляет 5 лет. Выдаче этого удостоверения предшествуют длительные клинические испытания, поэтому новые лекарства вводятся в широкое употребление не сразу после того, как они были разработаны фармацевтами и химиками. Эта задержка с регистрацией компенсируется продлением срока патента.

Кроме того, процедура обработки заявки на перерегистрацию патента федеральным ведомством допускает возможность увеличения установленного срока ответа, если у правообладателя были запрошены дополнительные материалы, касающиеся изобретения. В любом случае, и первичная, и повторная процедуры регистрации патента на лекарство занимают очень много времени.

После того как препарат пробыл на рынке пять лет, он нуждается в повторной регистрации, результатом которой будет выдача правообладателю бессрочного регистрационного удостоверения. То есть разрешением, запускающим лекарственный препарат в эксплуатацию, является первое регистрационное удостоверение, действующее в течение пяти лет. За время широкого применения лекарства могут быть обнаружены его побочные воздействия и противопоказания к его назначению, которые могут стать причиной отказа в перерегистрации прав на это изобретение.

Изменения в законодательстве направлены на то, чтобы соблюдался баланс между интересами изготовителей оригинальных и воспроизведенных лекарств и интересами всего общества (прежде всего, экономическими).

Получить права на изобретение не так просто, как хотелось бы. Это сложная и ответственная процедура, поэтому лучше довериться в этом вопросе профессионалам нашей компании «Царская привилегия».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *