Охрана объектов промышленной собственности

Охрана прав на объекты промышленной собственности

Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняется государством и удостоверяется патентом. В основе этой системы лежит патентное право — совокупность правовых норм, регламентирующих систему охраны объектов промышленной собственности путем выдачи патентов.

Патентное право характеризуется

— территориальному принципу охраны, согласно которому патент выдается согласно национальному законодательству и все связанные с ним права географически ограничены;

— выдачей патентными органами в соответствии с предусмотренной законом процедуры специального охранного документа, который действует в течение определенного срока (в Украине для изобретений — 20 лет, для промышленных образцов — 15 лет, для полезных моделей -10 лет), по истечении которого объект интеллектуальной собственности переходит в общественную собственность.

Основные принципы патентного права

• предоставление правовой охраны лишь тем объектам интеллектуальной собственности, которые официально признаны патентоспособными на основе критериев новизны, неочевидности и промышленной применимости;

• «патентная чистота» объектов промышленной собственности, что требует использование последних без нарушения патентных прав других лиц;

признание за владельцем патента исключительных прав на использование запатентованных объектов интеллектуальной собственности и установления санкций за нарушение этих прав;

• согласование интересов владельцев патентов и общества на основе введения исключений из сферы патентной монополии, продиктованных общественными потребностями.

Среди исследователей проблем интеллектуальной собственности нет единства в вопросах оценки роли и значение патентного права в современной рыночной экономике. Некоторые авторы усматривают в этом праве тормоз для свободного использования достижений НТП и преодоления экономической отсталости менее развитых стран. В то же время их оппоненты обращают внимание на стимулирующую роль патентного права, призванного защищать создателей интеллектуальной собственности. Сторонники такого подхода приводят конкретные примеры, когда отказ от патентования в пользу свободного распространения знаний превращалась в основную помеху их промышленному освоению.

Основные экономические концепции патентов в современной научной литературе

— концепция стимулирования изобретательства, согласно которой патентования побуждает к творчеству;

— концепция раскрытия, согласно которой патентная защита обеспечивает широкий доступ к информации об изобретениях и их использовании, стимулируя изобретателей не держать в тайне результаты их творческого труда;

— концепция развития и коммерциализации, согласно которой патентования стимулирует инвестиции, необходимые для развития и коммерциализации интеллектуальной собственности;

— концепция развития перспективных исследований, согласно которой патентования порождает кумулятивный эффект развития производного изобретательства.

Современные тенденции развития института патентного права в мире

1) Постоянный рост количества патентных заявок в разных странах. На сегодня лидерами в области патентования является США, Западная Европа, Япония. На Японию и Германию приходится более 60% выданных в мире патентов.

2) Выполнение двух основных функций патентованием

обороны, направленной на защиту от конкурентов на завоеванных сегментах рынка; агрессивной, направленной на завоевание новых сегментов рынка.

3) Выборочный характер патентования изобретений. Фирмы патентуют объекты, предназначенные для собственного потребления, продажи лицензий и коммерческого использования в сферах, которые способны обеспечить максимальный эффект. Как правило не патентуют изобретения, в которых срок прохождения заявки в патентном ведомстве превышает срок их коммерческой реализации, а также конкурентоспособные «пионерные» изобретения, секреты которых могут быть сохранены и защищены как «ноу-хау».

4) Рост количества служебных изобретений, при которых владельцами патентов являются не отдельные лица (авторы), а их правопреемники — частные фирмы или государственные учреждения.

Стратегии правовой охраны результатов исследований и разработок

1) Защита от конкурентов. Стратегия реализуется за получение монопольных прав на новую продукцию путем приобретения их на объекты права интеллектуальной собственности, используемые в производстве этой продукции. Получив исключительные права на использование изобретения, предприятие становится монополистом в небольшом сегменте рынка, границы которого определены формулой изобретения. Чем больше патентов у фирмы, тем больше шансов закрепиться в этом сегменте рынка. Опыт конкурентной борьбы на рынках наукоемких технологий свидетельствует, что меньше чем с несколькими десятками патентов надеяться на монополизацию рынка не стоит. Несколько десятков патентов — это уровень небольшого предприятия с численностью в пределах 100 человек и годовым оборотом не более как несколько сотен тысяч долларов. Минимальным количеством патентов, с которой можно заявлять о свои монопольные права на сектор рынка емкостью в миллиарды долларов, может быть портфель в несколько тысяч патентов, что соответствует уровню солидных фирм.

2) Нападение на конкурентов («патентная наводнение», «осада»). Стратегия осуществляется путем получение монопольных прав на результаты исследований и разработок, которые до этого не имели правовой охраны и которыми пользуются или намерены пользоваться конкуренты. Приобретения прав на такие объекты побуждает всех, кто использует аналогичные, но незащищенные объекты, приобрести у правообладателя разрешение на продолжение пользования ими. Следовательно, если фирма имеет право на изобретения, что является основой технологии производства продукции, даже не выпуская ее, можно на законном основании контролировать весь рынок и преследовать конкурентов.

Для отслеживания конкурентов существуют технологии по проведению количественного анализа патентных данных (анализ патентного цитирования) с графическим представлением точных сведений о технической конкурентность исследуемых компаний. Объектом анализа являются сведения о цитировании данных, содержащихся на титульных листах патентной документации. Результатом исследования является «карта патентного цитирования», которая позволяет установить, насколько одна компания заинтересована в патентах другой. Принимая за отправную точку патенты выходного компании, можно проследить ее связи с теми, кто цитируют ее патенты. По сути, это есть не что иное, как отслеживание дальнейшего технического развития на основе разработок исходной компании. Чаще всего зависимость патентов компании от цитируемых настолько велика, что коммерческое использование их невозможно без законного или противоправного использования патента другой компании. Следовательно, такая информация способна идентифицировать будущих конкурентов или даже правонарушителей. Обнаружив по карте цитирования тесная связь между патентами своей и других компаний, рекомендуется прежде всего установить степень их взаимозависимости. Взаимозависимые патенты подлежат дальнейшему отслеживанию, поскольку здесь возникает вероятность актов передачи патентных прав, истечения срока действия одного из патентов или переход изобретателя к другой организации. Заинтересованная компания может попробовать получить необходимую технологию по лицензии, купив патентные права или создав совместное предприятие.

В Украине для оформления прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы необходимо подать соответствующим образом оформленную заявку в Государственную службу интеллектуальной собственности.

Количество заявок на выдачу охранных документов и полученных охранных документов в Украине по секторам наук свидетельствует о том, что основная масса заявок и охранных документов аккумулируется в вузовском и академических секторах науки. Сектор высшего образования значительно превышает по количеству полученных охранных документов на изобретения в соотношении к количеству поданных заявок предпринимательский и государственный сектора, что указывает на необходимость налаживания более тесных связей между наукой и производством и необходимости активизации дальнейшего развития предпринимательского и частного неприбыльного сектора науки. Среди полученных охранных документов на объекты права интеллектуальной собственности почти четверть — патенты на изобретения.

26. Охрана промышленной собственности в МЧП РФ.

Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Объекты промышленной собственности охраняются только в пределах территории того государства, в котором охрана возникла в установленном законом порядке. Правовая охрана предоставляется только в той стране, в которой данный объект зарегистрирован. Для того чтобы объект пользовался охраной в другой стране, его следует там зарегистрировать и получить охранный документ (патент).

Существует три способа преодоления территориального характера защиты:

1. Конвенционный приоритет.

2. Международная заявка (способ патентной кооперации).

3. Международное патентование — полная унификация требований патентного законодательства.

К изобретению предъявляется требование новизны, существенность новизны, промышленной применимости (т.е. возможность серийного производства), а в некоторых странах – также требование полезности.

Для обеспечения охраны сразу в нескольких странах необходимо подать заявки в них одновременно, что почти нереально. Поэтому государство должно участвовать в международных договорах по охране промышленной собственности.

Основным международным договором, посвященным охране прав на объекты промышленной собственности, является ^ Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. (далее – Парижская конвенция). Россия в ней участвует. Согласно ст. 1 данной Конвенции создан Союз по охране промышленной собственности (далее – Парижский союз, Союз).

Парижская конвенция не создает единой системы международной регистрации этих объектов и не предусматривает создание международного патента. Чтобы права на объект возникли в другом государстве, он должен быть заново зарегистрирован в этом государстве в соответствии с его законодательством.

Вместе с тем Конвенция содержит ряд интересных правил. Во-первых, согласно ст. 2 Конвенции граждане и юридические лица стран Союза пользуются на территории любого государства-члена национальным режимом и правами, специально предусмотренными Конвенцией. Российским законодательством установлен национальный режим для всех иностранных граждан и юридических лиц.

Во-вторых, Конвенция содержит правила о конвенционном приоритете (ст. 4). Основное их содержание состоит в том, что лицо, которое подало заявку на регистрацию объекта в любой из стран Парижского союза, имеет преимущественное право на регистрацию этого же объекта в течение определенных сроков (для патентов и полезных моделей — 12 месяцев, а для промышленных образцов и товарных знаков – в 6 месяцев со дня, следующего за днем подачи первой правильно оформленной заявки в любой из стран Парижского союза в любой другой стране Союза).

Международно-правовая охрана прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. содержит ряд унифицированных материально-правовых норм, относящихся к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам (далее – изобретения), охраняемым, как правило, на основе патентов.

1. Установлено право изобретателя быть названным в качестве такового в патенте (право на имя).

2. Государства-участники могут принимать меры, необходимые для предотвращения злоупотреблений, могущих возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например в случае длительного неиспользования изобретения (ст. 5). Под такими мерами понимается выдача третьим лицам принудительных лицензий на использование охраняемого объекта. Принудительная лицензия не может быть истребована до истечения срока в четыре года с даты подачи заявки на патент или трех лет с даты выдачи патента, причем должен применяться срок, который истекает позднее. В выдаче лицензии должно быть отказано, если патентообладатель докажет, что неиспользование было вызвано уважительными причинами.

Использование запатентованного объекта является не только правом, но и обязанностью патентообладателя. Иначе может создаться ситуация, когда разработка патентуется исключительно с целью помешать третьим лицам в ее использовании.

3. Парижская конвенция предусматривает свободное использование запатентованных объектов, если они являются частью транспортных средств.

4. Действие патента на способ производства распространяется и на продукт, полученный этим способом.

В связи с многочисленными фактами дублирования заявок на изобретения (т.к. заявки на одни и те же изобретения подаются в разные страны) возникла необходимость углубления международного сотрудничества. Поэтому в Вашингтоне 19 июня 1970 г. был заключен Договор о патентной кооперации (РСТ), в котором Россия участвует.

Договор относится только к охране изобретений и полезных моделей. Промышленные образцы не подпадают под его действие.

Договор о патентной кооперации предусматривает возможность составления международной заявки, которая должна содержать заявление о выдаче патентов, описание изобретения, один или несколько пунктов формулы изобретения, чертежи (если это необходимо) и аннотацию (реферат).

После подачи один экземпляр международной заявки хранится в получающем ее ведомстве, один направляется в Международное бюро ВОИС для регистрации и один – в международный поисковый орган для проведения по заявке международного поиска (получающее ведомство может одновременно обладать правом проведения международного поиска, как, например, Патентное ведомство РФ). В рамках этой заявки проводится поиск по выявлению предшествующего уровня техники, что весьма важно для получения патентов. Патентное ведомство РФ проводит документальный поиск по материалам заявок, облегчающий затем проведение экспертизы в национальных ведомствах стран, куда подается заявка для патентования.

Если заявитель изъявляет желание, то поисковый орган может осуществить и международную предварительную экспертизу. Полученные выводы сообщаются национальным ведомствам тех стран, где заявитель хочет обеспечить охрану. При этом, если выводы экспертов не будут противоречить требованиям национального законодательства, национальные ведомства вынесут решение о выдаче патента.

Таким образом реализация этого договора уменьшает затраты труда и средств при проведении зарубежного патентования и делает его более оперативным.

Унификация законодательств об изобретениях предусмотрена отдельными региональными соглашениями.

Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. заключена между государствами-членами СНГ и имеет 10 участников (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Украина). Условием участия в Конвенции является членство в ООН и участие в Парижской конвенции и Договоре о патентной кооперации. В отличие от Парижской конвенции и РСТ Евразийская конвенция представляет собой региональный договор о выдаче единого патента (только на изобретения). Штаб-квартира организации находится в Москве.

Согласно ст. 2 учреждена Евразийская патентная организация и создана Евразийская патентная система.

Патент, выдаваемый в соответствии с Конвенцией, именуется евразийским патентом. Он является именно международным, а не национальным. Это означает, что его правовой режим (в том числе процедура получения, объем охраны, права и обязанности па­тентообладателей и т.д.) определяется не национальным законодательством, а положениями Евразийской конвенции и Патентной инструкции к ней.

Критериями патентоспособности изобретения являются новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Право приоритета признается в соответствии с Парижской конвенцией. Срок действия патента – 20 лет.

Процедура получения евразийского патента заключается в следующем. Евразийская заявка подается либо через национальное ведомство договаривающегося государства, либо непосредственно в Евразийское ведомство. Требования к форме заявки и отдельных ее элементов установлены Инструкцией.

Конвенция исходит из так называемой системы отсроченной экспертизы. По ходатайству заявителя, которое может быть подано в Евразийское патентное ведомство по истечении шести месяцев со дня публикации отчета о поиске, ведомство проводит экспертизу заявки по существу.

Евразийский патент может быть получен и по процедуре РСТ, так как он является региональным патентом, подпадающим под действие этого Договора.

Существуют и другие международные договоры, предусматривающие аналогичные процедуры о выдаче региональных патентов, в частности Мюнхенская конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г., Соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности 1977 г. и др.

Международная регистрация промышленных образцов осуществляется в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов от 2 июля 1999 г.

Международную регистрацию в соответствии с Женевским актом осуществляет Международное бюро ВОИС.

Заявка может быть подана по выбору заявителя либо непосредственно в Международное бюро, либо через национальное ведомство государства-участника, которому принадлежит заявитель.

По поданной международной заявке Международное бюро проводит экспертизу на предмет соответствия заявки требованиям Женевского акта и Инструкции. Если Международное бюро считает, что заявка соответствует применимым к ней требованиям, оно регистрирует промышленный образец в Международном реестре, направляет свидетельство владельцу и производит публикацию сведений о международной регистрации. Датой такой регистрации считается день подачи международной заявки или исправлений к ней.

Международная регистрация в каждом из указанных в заявке государств-участников имеет такое же действие, что и предоставление охраны на промышленный образец в соответствии с национальным законодательством. Срок охраны промышленного образца, прошедшего международную регистрацию, составляет пять лет со дня регистрации с возможностью продления до пятнадцати лет.

Экспертизы по существу Международное бюро не проводит, поэтому право принимать решение об отказе в предоставлении охраны на территории государства-участника принадлежит его национальному ведомству. Оно может отказать в признании действия любой меж­дународной регистрации на территории данного государства в том случае, если не соблюдены предусмотренные национальным зако­нодательством условия предоставления охраны. Однако по формальным основаниям (несоответствие формы или содержания международной заявки требованиям национального закона) такой отказ не допускается. Об имевшем место отказе национальное ведомство уведомляет Международное бюро с указанием мотивов.

Международно-правовая охрана прав на средства индивидуализации.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года содержит ряд положений об охране прав на товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, называемые средствами индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг и положений о недобросовестной конкуренции.

Парижская конвенция закрепляет перечень оснований, по которым может быть отказано в регистрации знака либо регистрация знака может быть признана недействительной. Отказ допускается в случаях: 1) если в качестве знака или его элемента регистрируются без разрешения компетентных властей гербы, флаги и другие государственные эмблемы стран Союза; 2) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана; 3) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления; 4) если знаки противоречат морали или публичному порядку, и в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность; 5) если использование знака представляет собой акт недобросовестной конкуренции. Данный перечень является закрытым.

Парижская конвенция предусматривает охрану фирменных наименований во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации. Причем определения фирменного наименования Парижская конвенция не содержит и оно дается национальным законодательством государств-участников.

Конвенция предусматривает ряд мер защиты прав на средства индивидуализации. 1. На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, должен налагаться арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану. Процедура наложения ареста регулируется внутренним законодательством стран-участниц. 2. Парижская конвенция содержит правила об обеспечении эффективной защиты граждан стран Союза от недобросовестней конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Например, ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную, или торговую деятельность конкурента. 3. Государства-участники обязаны обеспечить гражданам других стран Союза правовые средства для эффективного пресечения отмеченных нарушений.

В настоящее время существуют три универсальных международных договора, создающих систему международной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: 1) Мадридское соглашение о международной регистрации фабричных и товарных знаков от 14 апреля 1891 г. (Мадридское соглашение); 2) Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г. (Мадридский протокол); 3) Договор о регистрации товарных знаков (ТКТ) от 12 июня 1973 г.

Мадридское соглашение учреждает Специальный союз по международной регистрации знаков (Мадридский союз). Россия участвует.

Согласно п. 1 ст. 1 Соглашения граждане и юридические лица стран-участниц могут обеспечить во всех других странах-участницах охрану своих знаков, уже зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро ВОИС. Заявки подаются через ведомство страны происхождения. Страной происхождения считается страна Мадридского союза, где заявитель имеет действительное промышленное или торговое предприятие; если он не имеет такого предприятия в стране Союза — страна Союза, где он имеет местожительство; если он не имеет местожительства в стране Союза — страна его гражданства, если он является гражданином страны Союза.

О каждой регистрации Международное бюро незамедлительно сообщает ведомствам стран-участниц. Зарегистрированные знаки публикуются в периодическом журнале, издаваемом Международным бюро. Охрана в соответствии с Соглашением распространяется автоматически на территории всех государств-участников, кроме тех, которые сделали специальное заявление о территориальном ограничении в соответствии. На них охрана распространяется только в случае, если владелец знака при его регистрации специально указал в заявке страны, сделавшей такое заявление.

Национальные ведомства государств-участников могут отказать в предоставлении на своей территории охраны знаку, прошедшему международную регистрацию, но только в тех случаях, когда такой отказ допускается Парижской конвенцией в отношении знаков, заявленных для национальной регистрации (ст. 5), например, если данный знак уже зарегистрирован в этом государстве другим лицом и имеет более раннюю дату приоритета, нежели знак, прошедший международную регистрацию. О таком отказе национальное ведомство должно уведомить Международное бюро с указанием мотивов в срок не позднее одного года с даты международной регистрации. Бюро, в свою очередь, пересылает один из экземпляров такого уведомления заявителю, которому предоставляются такие же возможности оспорить отказ в предос­тавлении охраны, как если бы знак был заявлен в соответствующей стране непосредственно.

Для участников Мадридской конвенции является обязательным использование международной классификации товаров и услуг.

Срок действия международной регистрации составляет 20 лет с момента подачи заявки и может быть продлен каждый раз на 20 лет при условии уплаты необходимых пошлин.

В 1973 г. подписан Договор о регистрации товарных знаков (ТКТ) (Россия участвует). Регистрирующим органом также является Международное бюро ВОИС.

Охрана наименований мест происхождения товаров и указаний происхождения товаров осуществляется Лиссабонским соглашением об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации от 31 октября 1958 г. и Мадридским соглашением о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах от 14 апреля 1891 г. Россия в этих договорах не участвует.

Договор ВОИС о законах по товарным знакам 1994 г. Всего в договоре на 15 июля 2002 г. участвовало 28 государств, в том числе Россия. Цель договора – осуществление гармонизации и упрощение национального законодательства путем устранения излишних формальностей при подаче заявок и продления правовой охраны товарных знаков.

В Европейском Союзе были предприняты меры по созданию единого товарного знака. Так было создано Ведомство по товарным знакам, принимающее заявки на регистрацию единого товарного знака для всех государств–членов ЕС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 125 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) использование результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации, которые могут быть объектом исключительных прав (интеллектуальной собственности), может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений, договорами Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву и по исполнениям и фонограммам, статьей 978 ГК, статьей 16 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) установлено, что использование объектов авторского права и смежных прав в какой бы то ни было форме должно осуществляться с соответствующего разрешения автора или правообладателя.

Таким образом, любые действия по бездоговорному использованию объектов авторского права и смежных прав, в том числе в сети Интернет, за исключением случаев, предусмотренных статьями 18-26 Закона об авторском праве, влекут нарушение исключительных имущественных прав автора или правообладателя.

12 января 2012 года в Республике Казахстан был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности» (далее – Закон). Принятый Закон внес поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в части конкретизации ответственности лиц, создающих интернет–ресурсы с целью дальнейшего доступа к незаконному (в отсутствие согласия автора или правообладателя) скачиванию, размещению и распространению произведений в сети Интернет.

Кроме того, введена ответственность пользователей, которые незаконно (в отсутствие согласия автора или правообладателя) с целью предоставления доступа к неограниченному кругу лиц размещают в сети Интернет охраняемые произведения, тем самым нарушают права авторов, создающих своим творческим трудом объекты интеллектуальной собственности, а также нарушают права правообладателей, которым эти права переданы авторами.

Таким образом, действующее законодательство не ограничивает пользователей в доступе к информации. Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях не предусматривают ответственность пользователей сети Интернет, которые прослушивают в он-лайн режиме музыкальные произведения, смотрят фильмы, читают электронные книги, статьи, информацию и другие охраняемые произведения.

В последнее время в Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан поступают обращения, как от коллективных организаций, так и пользователей на предмет целесообразности выплаты авторского вознаграждения интернет-ресурсами.

В этой связи необходимо отметить следующее.

Сферы коллективного управления имущественными правами авторов, исполнителей, производителей фонограмм и иных правообладателей приведены в пункте 3 статьи 43 Закона об авторском праве.

В соответствии со статьей 46-1 Закона об авторском праве свидетельство об аккредитации организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе выдается на осуществление деятельности в сферах коллективного управления, предусмотренных пунктом 3 статьи 43 данного Закона.

Одним из видов использования произведений и объектов смежных прав, предусмотренных в сферах коллективного управления, перечисленных в пункте 3 статьи 43 Закона об авторском праве, является сообщение для всеобщего сведения по кабелю.

Согласно пункту 15 статьи 2 Закона об авторском праве сообщение для всеобщего сведения по кабелю – это сообщение произведения, фонограммы, исполнения, передачи организаций эфирного и кабельного вещания для всеобщего сведения посредством кабеля, провода, оптического волокна или с помощью аналогичных средств.

В связи с вышеизложенным, аккредитованные организации, управляющие имущественными правами авторов, исполнителей и производителей фонограмм на коллективной основе, вправе осуществлять сбор вознаграждения только в тех в сферах коллективного управления, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 43 Закона об авторском праве. В этой связи аккредитованные организации не вправе осуществлять сбор вознаграждения для авторов, исполнителей, производителей фонограмм за использование их прав в сети Интернет.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 44 Закона любой автор, его наследник или иной обладатель авторских и смежных прав вправе передать осуществление своих имущественных прав организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе, а организация обязана принять на себя осуществление этих прав на коллективной основе, если управление такой категорией прав относится к уставной деятельности этой организации.

В этой связи в случае, если авторы и правообладатели передали права на управление правами на объекты авторских и смежных прав, в том числе и в сети Интернет организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе, и если управление такой категории относится к уставной деятельности организации, то организация вправе осуществлять такое управление правами на основе полномочий, полученных от авторов и правообладателей.

Правовая охрана объектов промышленной собственности

Правовая охрана изобретений.

Термин «изобретение» не определен ни в одном законодательстве мира. Изобретением можно назвать все, что было придумано и создано человеком, все, что делается в области техники. При этом точного законодательного определения у данного термина не существует.

Важно, что в качестве изобретения признаются и охраняются не открытия и не идеи, а новые, не известные ранее технические объекты, имеющие материальное воплощение. Охрана научных открытий и идей противоречит основам патентного права. Оно признает монополию на право владения и использования для новых созданных объектов как награду за творческий труд и изобретательность, но при выдаче патентов нельзя лишать общество того, к чему оно раньше имело свободный доступ. При этом общество получает сведения об изобретении и его технической сущности и эту информацию может использовать в своем дальнейшем развитии.

Не являются изобретениями:

  • — открытия;
  • — научные теории и математические методы;
  • — решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  • — правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
  • — программы для ЭВМ;
  • — решения, заключающиеся только в представлении информации.

Научное открытие не может быть признано объектом изобретения, поскольку открытие — сведения об объективных вещах, которые существуют независимо от деятельности человека, но были не известны ранее. Ни один охранный документ не дает его обладателю права устранять других лиц от использования идеи, лежащей в основе изобретения. Право, предоставляемое патентом, распространяется только на воплощение идеи в ее материальной форме. Напротив, сразу после публикации изобретения идеи, лежащие в его основе, становятся доступными обществу.

И именно потому, что патент — это монополия, дорого стоящая обществу, очень важно, чтобы она распространялась ограниченно и только на то, что действительно служит вкладом в уровень развития техники. По этой причине и в международных договорах, и в национальном законодательстве содержится положение о том, что патентную охрану могут получить только изобретения, соответствующие изобретательскому уровню, т.е. своего рода новшества, до этого не известные по уровню техники и по своей сущности не вытекающие просто из имевшихся ранее сведений (т.е. являющиеся не очевидными, а оригинальными).

Мэггс П.&., Сергеев А.П.

Интеллектуальная собственность. — М.: Юристь, 2000

Более «слабыми» техническими решениями, охраняемыми патентами, являются полезные модели. В середине XX века «полезность» была условием выдачи патента. Полезная модель (useful model) возникает за счет инженерного мастерства.

Патент на промышленный образец охраняет внешний вид изделия. В России охранные документы на промышленный образец получают достаточно редко, поскольку российские предприниматели считают, что внешний вид не столь важен. Патент на промышленный образец не может получить физическое лицо, а только юридическое.

Срок действия исключительного права составляет:

  • — двадцать лет — для изобретений;
  • — десять лет — для полезных моделей;
  • — пятнадцать лет — для промышленных образцов.

Патентообладателю принадлежит исключительное право

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом. По истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Право авторства — это право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца; оно неотчуждаемо и непередаваемо, отказ от него ничтожен. Право на получение патента первоначально принадлежит автору, но может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *