Международная охрана товарных знаков

Содержание

Столичный Центр Правового Консалтинга

Международная регистрация товарных знаков осуществляется на основе Мадридского соглашения “О международной регистрации товарных знаков”. Соглашение принято 14 апреля 1891 года, оно подвергалось неоднократному пересмотру, тем не менее даже после длительной историко-правовой эволюции его содержание и основные положения остались практически неизменными. Мадридское соглашение является открытым международным соглашением, действующим в рамках Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Это означает, что любое государство – член Парижского союза имеет возможность присоединиться к Соглашению или выйти (денонсировать) из него.

В настоящее участниками соглашения являлось более 50 государств. В основном это страны континентальной Европы, включая Австрию, Белоруссию, Германию, Грецию, Францию, Италию, Нидерланды, Португалию, Испанию, Швейцарию, Украину, Сербию. Россия как правопреемник СССР участвует в соглашении с 1 июля 1976г.

Вместе с тем участниками Соглашения не являются ряд стран, компании которых весьма активно регистрируют свои товарные знаки за рубежом. Так, крупнейшие промышленные производители: США, Великобритания, Япония, а также ряд Европейских стран: Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и большинство стран Латинской Америки – пока не стали участниками соглашения.

Мадридская система регистрации подразумевает тип регистрации товара, при котором в момент заявки производитель регистрирует товар сразу в ряде “классов” товаров, к которым считает относимым свою продукцию. Таким образом один и тот же продукт может быть зарегистрирован в целях последующих защиты в различных “классах”- категориях, список которых ограничен Ниццким соглашением “О международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков” 1957 г. (СССР присоединился 30 декабря 1987г.). Мадридская система позволяет подавать многоклассовую заявку, следовательно, в настоящее время действует более 300000 международных регистраций. Старейшая регистрация (всего четырнадцатая по счету из заявленных после принятия Соглашения), которая все еще остается в силе, датируется 27 марта 1893 г. – был зарегистрирован знаменитый швейцарский товарный знак LONGINES для наручных часов.

В соответствии с Ниццким соглашением, международная классификация включает перечень классов, сопровождаемый при необходимости пояснительными записками (перечень включает в себя 34 класса товаров и 10 классов услуг), и алфавитный перечень товаров и услуг, указывающий класс, к которому принадлежит каждый товар или услуга. Восьмая редакция классификации вступила в силу 1 января 2002 г.

Известно, что для получения охраны в нескольких странах заинтересованное лицо должно выполнить формальные требования к регистрации знака национальных ведомств каждой отдельной страны (разные процедуры, необходимость подачи заявки на разных языках, различные сроки охраны, приводящие к разным датам продления регистрации, и в некоторых случаях необходимость назначения местного поверенного). Кроме того, подача национальных заявок в каждую страну приводит к весьма значительным расходам (национальные пошлины, гонорары поверенным, переводчикам, подлежащие уплате в каждой стране). Цель Мадридского соглашения заключается в том, чтобы избежать этих осложнений. Для подачи заявки на международную регистрацию, распространяющую свое действие на страны – участницы Мадридского соглашения, заявителю необходимо соблюдать только один перечень формальных требований Международного бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности.

Заявка на международную регистрацию представляется в ведомство страны происхождения, которое затем направляет ее в Международное Бюро. Впрочем, невозможно зарегистрировать товарный знак на международном уровне, если изначально он не прошел базовую, национальную регистрацию. Во многом с этим фактором сопряжена определенная “демократичность” системы регистрации в ВОИС – отсутствует процедура скрупулезной проверки, присущей многим национальным системам, т.к. собственно на усмотрение последних и оставлена добросовестность производителя, тогда как проверочные и административные функции ВОИС а отношении частных объектов весьма ограничены.

В случае выполнения всех требуемых условий, включая уплату пошлин, ВОИС регистрирует знак в Международном реестре, незамедлительно уведомляет о международной регистрации ведомства указанных в заявке стран, в которых испрашивается охрана и публикует информацию об этом в ежемесячном и периодическом бюллетене ВОИС – «WIPO. Gazette of International Marks Gazette OMPI des marques Internationales», который с июня 1996 года выходит вместо бюллетеня «Les Margues internationales» («Международные знаки»).

Международная регистрация не имеет преимущественной силы и вообще какого-либо действия в стране происхождения, где охрана товарного знака, являющаяся основой для международной регистрации, осуществляется в силу национальной регистрации. При этом она имеет действие только в тех странах, для которых охрана специально испрашивается в соответствии со статьей 3 Соглашения. Все страны-участницы Мадридского соглашения воспользовались возможностью, предоставляемой статьей 3, предусматривающей, что каждая договаривающаяся страна может уведомить Генерального директора ВОИС о том, что охрана, возникающая в результате международной регистрации, будет распространяться на эту страну только по специальному заявлению владельца знака.

Положения п.4 статьи 3 Соглашения устанавливают, что датой международной регистрации может являться:

  • дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения, если Международное Бюро ВОИС получило заявку в течение двух месяцев, считая с даты этой подачи;
  • дата получения и регистрации заявки МБ ВОИС, если заявка не была получена в срок, указанный в предыдущем абзаце.

В соответствии со статьей 4 Мадридского соглашения, знак, внесенный в Международный реестр, в каждой указанной стране, где испрашивается охрана, пользуется таким же режимом, что и знак, заявленный для регистрации в национальном ведомстве данной страны. Правовая охрана знака, полученная на основе Соглашения, регулируется национальным законодательством.

Дискуссионным является вопрос в данной связи, рассматривать ли данный факт подтверждением частноправовых свойств международного права интеллектуальной собственности или, напротив, – публично-правовых. С одной стороны можно говорить о том, что из норм частного права о товарных знаках национальных систем “взрастают” последствия для субъектов на уровне международного публичного права. С другой же возможно оспаривать это утверждением о том, что регистрирующие органы в странах-участницах, производящие государственную регистрацию права на товарный знак, выражают волю публично-правового характера, которая затем заявкой и её регистрацией утверждается органом международного уровня – в рассматриваемом случае Международным Бюро ВОИС, что от начало до конца процесса вводит субъекты права в публичную сферу правовых отношений.

Положения статьи 5 Мадридского соглашения устанавливают, что ведомства стран, где испрашивается охрана или территориальное расширение, имеют право заявить, что охрана не может быть предоставлена знаку на их территории в отношении всех или части товаров, перечисленных в заявке. В уведомлении об отказе, направляемом в адрес Международного Бюро ВОИС, должны быть указаны мотивы отказа. Они ограничиваются перечнем, применимым в случае, если бы заявка на регистрацию знака была подана в ведомство по национальной процедуре на условиях, которые в соответствии с Парижской конвенцией применяются к знаку, заявленному для национальной регистрации.

Принимая во внимание, что статьей 6 Парижской конвенции предусмотрено, что каждый товарный знак, должным образом зарегистрированный в стране происхождения (а в случае использования Мадридской процедуры это всегда так), может быть заявлен в других странах Союза и охраняется «таким, как он есть», отказ в регистрации, может иметь место всего в трех случаях:

  • регистрация знака может затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;
  • знак лишен каких-либо отличительных признаков или составлен исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения товара или времени его изготовления, либо стал общепринятым в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;
  • знак противоречит морали или публичному порядку и/либо же может ввести в заблуждение общественность.

Согласно п.1 ст. 6 Мадридского соглашения, международная регистрация действует 20 лет вне зависимости от сроков защиты прав на основаниях регистрации, предусмотренной национальным законодательством страны, к которой принадлежит субъект регистрации.

В течение первых пяти лет, которые отсчитываются с даты международной регистрации товарного знака, действие его международной регистрации зависит от судьбы «базовой регистрации» в стране производителя. Если в течение этих пяти лет «базовая регистрация» аннулируется, международная регистрация больше не является действующей ни в одной из стран. Она должна быть аннулирована на основании уведомления ведомства страны происхождения согласно п.3 статьи 6. Это же положение применяется для случая, когда национальная охрана в стране происхождения прекращается вследствие возбуждения судебного дела, начатого до истечения пятилетнего срока с даты международной регистрации. Описанная выше ситуация с раздвоением позиций оценки о частно- или же публично-правового характера подобных норм подходит и к этому случаю.

Установленный в указанной статье называется принципом «центральной атаки», намекая на преимущественное и базисное свойство национальной регистрации поскольку его использование позволяет заинтересованному лицу, аннулировав регистрацию знака в стране происхождения, добиться аннулирования международного знака во всех странах, где он получил охрану на основе Мадридского соглашения. Предполагается, что такие положения помогут избежать коллизий “погони” оспаривающей право товарного знака стороны за субъектом, перенеся юрисдикцию и фактическое рассмотрение спора в область внутриправовых отношений на территории страны происхождения.

Тем не менее по истечении пятилетнего срока считая с даты международной регистрации регистрация ВОИС становится независимой от национальной регистрации, обеспечиваемой знаку в стране происхождения. В этом случае прекращение охраны в стране происхождения уже не может затрагивать охрану, возникшую в результате международной регистрации, в других странах-участницах Мадридского соглашения.

Нельзя не отметить сравнительно небольшой список стран-участниц Соглашения, даже несмотря на то, что система существует и принципиально не видоизменяется многие десятилетия. Впрочем, в преимуществах ее и кроются те недостатки, на которые указывают государства, пока не присоединившиеся к конвенции:

  • необходимость регистрации знака в стране происхождения как предварительное условие международной регистрации. Это условие (некоторыми специалистами выставляемое в качестве несомненного достоинства Соглашения) не устраивает заявителей многих стран, поскольку регистрация на основе национальных законодательств занимает в некоторых из них длительное время, а сам процесс регистрации знака является достаточно трудоемким;
  • относительно короткий срок (один год), в течение которого национальные ведомства могут проводить экспертизу знака и направлять уведомление об отказе в его регистрации с указанием всех мотивов для такого отказа. Для некоторых государств, особенно для тех, кто публикует заявки, этот срок является недостаточным.
  • положение, согласно которому международная регистрация остается зависимой от «базовой регистрации» в течение первых пяти лет с даты регистрации знака и должна быть аннулирована, в случае аннулирования базовой регистрации. Известно, что мотивы, для аннулирования знака в стране происхождения, могут не совпадать с требованиями к знаку в каждой стране, где произведена международная регистрация;
  • применение в качестве рабочего языка – французского, а основополагающих правовых принципов – принципов романо-германской правовой семьи, в чем видят недостаток страны в первую очередь англосаксонской семьи.

Рассмотренное выше Мадридское Соглашение является обособленным международно-правовым актом, тем не менее его и принятие и участие в нем невозможно без эффективного действия старейшего межгосударственного соглашения в области прав интеллектуальной собственности в сфере промышленности – Парижской конвенции.

Парижская конвенция об охране промышленной собственности была подписана двадцатого марта 1883г. СССР присоединился к ней 12 октября 1967 г., ратифицировав документ год спустя – 19 сентября 1968 г. Это самое раннее и наиболее общее международное соглашение в области охраны прав защиты на интеллектуальную собственность в области промышленной собственности.

Сами положения Конвенции ясно и недвусмысленно исключают возможность участия в крупных международных соглашениях по вопросам промышленной собственности в обход ее принятия: «Членство в Парижской конвенции является необходимым условием участия в ряде других соглашений в области промышленной собственности.

Парижская конвенция – полностью открытое международное соглашение».

Статья 1(2) Парижской конвенции поименовывает объекты охраны, а именно: патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Важнейшее положение Парижской конвенции, зафиксированное в ст. 2 – принцип национального режима. В соответствии с этим принципом каждое государство-участник обязано предоставлять гражданам другого государства-участника аналогичные права в области охраны промышленной собственности тем, какие оно предоставляет собственным гражданам.

Статья 4 (части А и С) содержит не менее важное положение, касающиеся принципа приоритета. Согласно данному принципу, заявитель, подавший правильно оформленную заявку в одном из государств-участников, пользуется в других государствах-участниках правом приоритета в течение 6-ти месяцев для товарных знаков. Более поздние заявки впоследствии будут рассматриваться, как если бы они были поданы в тот же день, как и первая (или более ранняя) заявка. Другими словами, эти более поздние заявки имеют статус приоритетных по отношению ко всем заявкам, относящимся к тому же товарному знаку и поданным после даты подачи первой заявки. Они также имеют статус приоритетных по отношению ко всем действиям, совершенным после этой даты, которые обычным образом были бы способны лишить юридической силы права заявителя.

Основание для возникновения права приоритета у заявителя по товарному знаку описан в п.2 ст.4 (часть А): «Основанием для возникновения права приоритета признается всякая подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной подачи заявки в соответствии с национальным законодательством каждой страны Союза или с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами Союза». Ни одна страна не имеет права не признать приоритет или отклонить заявку на патент на том основании, что заявитель притязает на несколько приоритетов, в том числе и установленных в разных странах.

Другим важнейшим достижением Конвенции принято считать закрепленный п.1 первой статьи факт создания Союза по охране промышленной собственности, куда вошли все страны, присоединившиеся к документу: «Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной собственности»

Наряду с Парижской Конвенцией, во многом дополняя ее, сравнительно недавно начал действовать международный Договор “О законах по товарным знакам”. Договор был принят на Дипломатической конференции в Женеве 27 октября 1994 г. и вступил в силу 1 августа 1996 г.

Как сказано в преамбуле к Договору его цель “состоит в том, чтобы сделать национальные и региональные системы регистрации товарных знаков более удобными для пользователей». Указанная цель достигается путём упрощения и гармонизации процедур и устранения недостатков, что «обеспечивает надёжность процедур для владельцев знаков и их поверенных. В частности, заявителю, подающему документы в патентное ведомство, предоставляется возможность в одном заявлении испросить осуществление нескольких юридически значимых действий, использовать типовые бланки применительно ко всем предусмотренным Договором действиям, использовать в перспективе современные средства связи для подачи заявок, заявлений и переписки с патентным ведомством».

Кроме этого, следование положениям Договора ведет к сокращению количества документов, которые должны представляться заявителем в ведомства: снижается количество испрашиваемых образцов товарных знаков; вводится запрет в отношении запроса различных выписок из реестров, уставов предприятий, справок об использовании товарных знаков и так далее; включение в процесс осуществления административных процедур типовых бланков (формуляров), разработанных применительно ко всем юридически значимым действиям, предусмотренным Договором.

В соответствии со ст. 16 Договора, любая договаривающаяся сторона применяет к знакам обслуживания соответствующие положения Парижской конвенции в отношении товарных знаков и регистрирует их.

Важной статьей указанного Договора является ст. 7, которая позволяет осуществлять разделение заявки и разделение регистрации. Разделение заявки может быть произведено заявителем или по его просьбе на две или несколько заявок путем распределения между такими заявками товаров и/или услуг, перечисленных в первоначальной заявке. Выделенные заявки сохраняют дату подачи первоначальной заявки и её приоритет, при наличии такового.

Указанный Договор не применятся к голографическим знакам и знакам, не состоящим из визуальных обозначений, в частности, к звуковым и обонятельным знакам, не применяется к коллективным, сертификационным и гарантийным знакам.

Правовая охрана товарных знаков в РФ и за рубежом

Для любого обладателя товарного знака вопрос о его защите от посягательств посторонних лиц является насущным. Сама процедура получения правовой охраны для средства индивидуализации имеет много сложностей и «подводных камней», о которых следует знать, чтобы задуманное мероприятие не обернулось огромными потерями для бизнеса. В данной статье мы расскажем о том, что включает в себя правовая охрана товарных знаков и через какие трудности предстоит пройти для того, чтобы ее добиться.

Как осуществляется правовая охрана товарного знака в РФ

Товарный знак – неотъемлемый атрибут успешного бизнеса. Допустим, вы уже выбрали конкретное обозначение, которое несет в себе залог будущего процветания. Знайте, что для эффективного его использования мало просто обладать исключительными правами на товарный знак. Существенным условием конкурентного преимущества является недопущение использования вашего товарного знака другими лицами, что и составляет суть правовой охраны товарного знака.

Таким образом, право на товарный знак не зря называют абсолютным, потому что оно исключает из категории пользователей всех посторонних лиц, которые не наделены возможностью осуществлять манипуляции с вашим товарным знаком на законных основаниях.

Действие товарного знака распространяется только:

  • на те товары, которые указаны в выданном после регистрации свидетельстве;
  • на территории той страны, в которой этот товарный знак зарегистрирован;
  • на тот период времени, который указан в свидетельстве о регистрации.

Как товарный знак становится общеизвестным? Безусловно, благодаря многолетней дорогостоящей рекламе, охватывающей широкую территорию и распространенной на неограниченный круг потенциальных потребителей.

Еще одним ярким примером такого товарного знака, который можно с уверенностью причислить к общеизвестным, являются табачные изделия «Winston». С момента их выпуска в 1954 году на рекламу и продвижение этого товара ушло немало сил и средств. Теперь они известны во всем мире.

Назначение товарного знака довольно велико. Его нельзя описать только лишь рамками идентификации продукта и его производителя. Целью введения товарного знака в деловой оборот и его правовой охраны является стремление приучить потребителей к тому, чтобы данный вид товаров автоматически ассоциировался у них с конкретным товарным знаком. И чтобы разные категории населения стремились покупать продукцию знакомого им и проверенного товарного знака.

История возникновения товарных знаков уходит в стародавние времена, когда первые ремесленники начали ставить свои клейма на производимую продукцию. Музеи и другие исторические учреждения сохранили множество археологических находок, представляющих собой древнюю посуду, орудия труда и даже оружие, имеющие на себе отличительные знаки создавших их мастеров.

Но на законодательном уровне понятие товарного знака и его охраны появилось гораздо позже. Так, в нашей стране определение самого термина «товарный знак» появилось в 1767 г. в Новоторговом Уставе. Из названия ясно, что этот Устав был принят для урегулирования внутренних и внешних экономических отношений нашей страны. Но в то время речь об охране товарных знаков еще не шла. Эта проблема возникла позже, когда на рынке стало появляться все больше фальсифицированных товаров. Недобросовестные ремесленники выдавали свой достаточно заурядный товар за произведение признанных и известных на всю Россию и за ее пределами мастеров. Меньшее из зол такого использования чужого товарного знака в том, что конкуренты переманивали на себя часть клиентов, которые могли бы принести прибыль истинному владельцу товарного знака. Но плюс к тому, некачественные подделки нередко отрицательным образом отражались на репутации настоящего мастера, под чьим товарным знаком они продавались.

Охрана товарных знаков в России впервые появилась с принятием закона в 1830 г., который не только регламентировал порядок и технологию наложения клейм на товары, но и устанавливал уголовную ответственность за подделку продукции или клейма и другие виды нарушения прав на товарный знак.

В более поздний период охрана товарных знаков подверглась международному регулированию. Так, охране объектов интеллектуальной собственности в промышленной сфере посвящены такие соглашения, как Парижская конвенция от 20 марта 1883 года, Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 года и другие акты.

Сейчас законодательное регулирование вопросов использования и охраны товарных знаков в России находится на достаточно высоком уровне. Ключевыми законодательными актами в этой области считаются:

  • Гражданский Кодекс Российской Федерации;
  • Уголовный Кодекс Российской Федерации;
  • Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;
  • Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
  • Ратифицированные международные соглашения и конвенции.

Условия охраны товарных знаков

Не любое обозначение можно считать товарным знаком.

Символ, который претендует на охрану в качестве товарного знака, должен быть новым, ранее не используемым. Оригинальность при этом не подразумевается. Новым может считаться и ранее известное обозначение, слово, изображение, которые до этого никто не использовал в качестве идентификации своей продукции, относящейся к аналогичному классу товаров. Это очень важное условие. К примеру, если печенье «Мятка» уже существует, этот товарный знак уже получил охрану от государства, то данный факт не исключает возможности производства зубной пасты с идентичным товарным знаком, поскольку зубная паста относится к другому классу товаров.

Согласно гражданскому праву РФ, условные обозначения, претендующие на регистрацию в качестве товарных знаков, должны обладать не абсолютной, а относительной новизной. То есть они должны быть новыми в сравнении с другими российскими товарными знаками. Если идентичный или сходный товарный знак уже зарегистрирован и используется за рубежом, то в нашей стране ему также дадут зеленый свет. Ограничения в отношении конкретных случаев могут быть установлены международными соглашениями, участницей который выступает Российская Федерация.

Под критерием новизны подразумевается обозначение, которое нуждается в последующей регистрации в качестве товарного знака согласно российскому законодательству:

  • оно не должно быть точной копией или до степени смешения походить на товарные знаки того же класса, заявки на регистрацию которых поданы ранее и не были отозваны (признаны отозванными);
  • оно не должно совпадать или иметь сходство до степени смешения с уже охраняемыми в РФ товарными знаками на однородные товары, получившими более ранний приоритет;
  • оно не должно совпадать или напоминать общеизвестные товарные знаки других лиц, присвоенные аналогичным товарам.

Новыми не признаются обозначения, которые до степени смешения похожи или даже неразличимы с наименованиями мест происхождения товаров, коммерческими обозначениями, фирменными наименованиями, уже охраняемыми по закону РФ.

Не получат охрану в качестве товарных знаков также и обозначения, которые невозможно отличить от:

  • общеупотребляемых терминов, которые обозначают группу или вид товаров (поролон, утюг, вермишель);
  • символов, которые имеют устойчивую ассоциацию с определенным явлением, учреждением, отраслью (таким символом служит изображение чаши с изогнувшейся над ней змеей, он четко ассоциируется с медициной);
  • характеристик товаров, указывающих на их свойства, назначение, количество или качество, время сбора, способ сбыта и т. д. (цветочный мед, парафиновые свечи, антибактериальные салфетки, пара обуви);
  • формы выражения товара, определяемой его назначением или свойством.

При этом все перечисленные выше элементы могут входить в комплекс деталей, составляющих единый охраняемый товарный знак. Но данные элементы сами по себе охране не подлежат и не могут иметь ключевое значение в обозначении, заявленном в качестве товарного знака. Есть лишь одно исключение в отношении тех обозначений, которые обрели различительную способность только в процессе использования.

Для охраны товарный знак должен быть зарегистрирован по процедуре, предусмотренной российскими законами. Как мы уже упоминали, на общеизвестные товарные знаки это требование не распространяется.

Проблемы охраны нетрадиционного товарного знака

Товарный знак может быть выражен практически в любой форме: словесной, изобразительной, объемной. Эта возможность закреплена в пункте 1 статьи 1482 Гражданского кодекса. Товарные знаки в световой или звуковой форме менее привычны для нас и, соответственно, менее распространены. Но они есть. Нетрадиционными товарными знаками считаются знаки-запахи, знаки-вкусы, цветовые и динамические обозначения, голографические символы, знаки-жесты и знаки-тактильные ощущения. Все это кажется нам нереальным. Но не так давно медийный объект не мог быть связан в нашем представлении с понятием товарного знака (звуковая анимация), а сейчас эта практика получила широкое распространение.

Как мы уже упоминали, указание на форму, цвет, свойства товара и другие характеристики не могут стать товарным знаком. Однако, если свойство товарного знака само по себе не имеет различительной способности, например, цвет, то цветовой товарный знак такую способность получить может в процессе его использования. Но цветовой товарный знак должен также отвечать некоторым требованиям (цвет не должен быть определен материалом продукта или процессом его изготовления; желательно представить сочетание цветов или очень сложный оттенок и т. д.). Иными словами, зарегистрировать цвет в качестве товарного знака непросто. То же самое можно сказать о звуках. Звуковой товарный знак может получить охрану, если он будет представлен в качестве нотной записи.

Говоря по правде, суды чаще отказывают в спорах о регистрации нетрадиционных товарных знаков, потому что доказать их различительную способность крайне сложно. У них, кроме всего прочего, существуют свои особенности в процедуре подачи заявки и ее представления в уполномоченный орган.

Различительная способность нетрадиционных товарных знаков нередко становится очевидной только после их использования, в результате которого обозначение становится известным широкому кругу потребителей, а те, в свою очередь, начинают четко ассоциировать его с конкретным производителем, а также с его товаром (услугой).

Заметим, что разнообразие форм товарных знаков находит свое применение в предпринимательской практике очень быстро, и правовое регулирование не успевает адаптироваться к подобным переменам. Поэтому в настоящее время в законодательстве существует немало пробелов, связанных с регистрацией, использованием и охраной товарных знаков.

С какого именно момента начинается охрана прав на товарный знак

Для государственной охраны товарный знак обязательно должен миновать процедуру регистрации в рамках существующих в российском праве институтов государственной регистрации. Предоставление правовой охраны товарному знаку подтверждается выдачей свидетельства. Свидетельство может быть выдано заявителю – юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю. В этом документе заявитель будет поименован в качестве владельца товарного знака.

Регистрации товарного знака предшествует предварительная процедура его проверки. Прежде чем направить заявку, обязательно нужно удостовериться, что данное обозначение ни для кого не является товарным знаком, уже получившим охрану. В противном случае вы зря потратите время и деньги, не получив свидетельства о регистрации. Вам важно постараться выискать аналогичные обозначения более раннего приоритета, которые уже представлялись в патентное ведомство. Сделать это можно с помощью поиска по базам товарных знаков. И при обращении к специалистам вы можете быть уверены, что поиск будет проводиться как по российской, так и по международной базам.

Несмотря на то, что русский язык велик и богат, даже самые нестандартные и оригинальные словосочетания могли уже кому-то прийти в голову. Поэтому проверить свое обозначение нужно обязательно. Самостоятельно это сделать достаточно сложно. Но существуют патентные бюро, которые не только профессионально проведут поиск, но и подберут для вас такой товарный знак (логотип, фирменное наименование или другое средство индивидуализации), который не нарушит ни закон, ни права других субъектов предпринимательской деятельности. В выборе обозначения они, безусловно, учтут ваши предпочтения и особенности бизнеса. Кроме того, специалисты охотно помогут вам правильно оформить документацию на регистрацию товарного знака.

В некоторых случаях организации или индивидуальные предприниматели не обладают нужным ресурсом знаний, сил, времени и предпочитают поручить всю процедуру оформления товарного знака специалистам патентных бюро. Те, в свою очередь, обращаются в Федеральный институт промышленной собственности с надлежащим образом оформленной заявкой на регистрацию средства индивидуализации.

Давайте рассмотрим, из каких этапов состоит процедура получения свидетельства на товарный знак.

Этап 1. Подготовка заявки на регистрацию товарного знака.

Этап проверки своего обозначения по базам товарных знаков позади, и теперь можно определенно сказать, что препятствий в этом плане к регистрации вашего товарного знака нет. Следовательно, вы можете оформить заявку на свое обозначение. В заявку важно включить:

  1. Заявление.
  2. Само обозначение.
  3. Перечень товаров, которые будут выпускаться под данными обозначением (с указанием классов МКТУ).
  4. Квитанцию об оплате госпошлины.

Этап 2. Подача заявки на регистрацию товарного знака в ФИПС.

ФИПС – это уполномоченный в сфере регистрации интеллектуальных прав государственный орган. Федеральный институт промышленной собственности расположен только в столице, никаких подразделений по регионам у него нет. Именно сюда заявитель должен предоставить пакет документов на регистрацию товарного знака. Форма предоставления может быть различной:

  • Заявку вместе с комплектом остальных документов можно направить по почтовому адресу, указанному на официальном сайте ФИПС.
  • Собственноручно донести документы в пункт приема заявок, который находится в правой части здания по адресу: город Москва, Бережковская набережная, дом 30, корпус 1.
  • Переслать документы по факсу: +7 (495) 531-63-18. Но потом вы обязательно должны каким-то из двух вышеперечисленных способов отправить оригиналы документов в течение одного месяца с момента отправления по факсу.

Дата подачи заявки имеет огромное значение. Это дата приоритета. Иными словами, теперь ваша заявка имеет преимущество перед теми, кто обратится с аналогичными заявками после вас. В случае возникновения спора о сходстве заявок приоритет играет решающую роль. Правовой охране подлежит заявка более раннего приоритета.

Этап 3. Формальная экспертиза заявки.

Далее свою работу должен выполнять Федеральный институт промышленной собственности. Сотрудники ФИПС проводят экспертизу документов. Первоначально эта проверка только формальная. В ходе ее эксперты проверяют, весь ли комплект необходимых документов представлен, все ли они в надлежащем виде и форме. Если есть какие-то недостатки либо часть нужных документов отсутствует, специалисты ФИПС запрашивают у заявителя эти сведения. По закону у заявителя есть три месяца, чтобы предоставить недостающие документы по заявке. И если в течение этого времени от вас не будут получены требуемые документы, то ваша заявка будет считаться отозванной. Вследствие этого вы не сможете получить свидетельство на товарный знак.

Этап 4. Экспертиза по существу.

Если вы все-таки дослали нужные документы либо в первоначальном комплекте у вас было все, что требуется для рассмотрения заявки, то эксперты приступают к экспертизе по существу. Экспертиза по существу – длительный и сложный процесс. Для товарного знака такая экспертиза осуществляется на протяжении целого года (12 календарных месяцев).

Но даже во время экспертизы по существу, когда, казалось бы, уже все необходимые документы предоставлены, у эксперта могут возникнуть вопросы, например, если он найдет, по его мнению, похожий товарный знак или ранее поданную заявку. В этом случае он направит запрос с предложением о предоставлении аргументированного мнения заявителя о возможности регистрации его товарного знака. После получения запроса у заявителя есть шесть месяцев на отправление ответа.

Этап 5. Получение свидетельства о регистрации товарного знака.

Помните, что при регистрации товарного знака нужно уплатить пошлину за выдачу свидетельства как подтверждения охраны вашего товарного знака. Может так случиться, что орган патентования примет положительное решение насчет вашей заявки. Но свидетельство вы не получите, если за него не заплатили.

Знаки охраны российских товарных знаков

Если товарный знак прошел процедуру государственной регистрации и получил правовую охрану, то он имеет полное право на маркировку в виде прописной латинской буквы «R» внутри круга. Этот логотип принято ставить именно в правом верхнем углу от товарного знака. Но если упаковка, этикетка, внешнее оформление товара не позволяет проставить логотип в этом месте, то его допустимо поместить в любую другую точку неподалеку от товарного знака. Важно, чтобы этот маленький значок выглядел единым целым с товарным знаком, потому что он подтверждает, что этот товарный знак подлежит охране от посягательств третьих лиц.

Но не во всех странах логотип товарного знака имеет именно такой вид. В ряде стран используется предупредительная маркировка «TM», которая обозначает, что заявка на регистрацию уже подана, но свидетельство на товарный знак еще не выдавалось.

В России этот знак законодательно не предусмотрен. А вот о знаке в виде буквы «R» в окружности говорится даже в Гражданском кодексе – статья 1485. Такая маркировка символизирует собой то, что рядом стоящее обозначение – товарный знак, и он зарегистрирован по установленной форме, вследствие чего получил правовую охрану на территории Российской Федерации.

Каков срок охраны товарных знаков

Статья 1491 Гражданского кодекса предусматривает предельный срок действия исключительного право на товарный знак – 10 лет. Он исчисляется не со дня получения свидетельства, а со дня подачи заявки на регистрацию. Однако по истечении срока исключительное право не исчезает навсегда. Его действие можно продлить еще на 10 лет, а потом еще на 10 лет. В итоге продлевать охрану товарного знака можно бесконечно.

Мы уже упоминали о таком важном международном документе в области регулирования отношений с товарными знаками, как Мадридское соглашение. Теперь стоит сказать и о Мадридском протоколе, который был заключен в дополнение к Соглашению. Часть стран участвуют в Мадридском соглашении, часть стран в Мадридском Протоколе. И порядок продления для первых и вторых будет отличаться. Так, на основании Мадридского протокола продлевать действие товарного знака можно сколь угодно много раз сроком на 10 лет, а на основании Мадридского соглашения – на целых 20 лет. Вот такие привилегии.

Досрочное прекращение охраны товарного знака

Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной. Эта процедура проходит с участием Палаты по патентным спорам, действующей при ФИПС. Спор возникает по инициативе лица, чьи права нарушены событием регистрации товарного знака. И, обращаясь в Палату по спорам, пострадавший вынужден доказывать, что товарный знак был зарегистрирован с существенными нарушениями закона, а именно статьи 1483 Гражданского кодекса.

Но прекратить свое действие досрочно охрана товарного знака может и по ряду других оснований, среди которых:

  • заявление правообладателя о досрочном прекращении охраны товарного знака;
  • прекращение деятельности правообладателя;
  • злоупотребление правом на товарный знак;
  • недобросовестная конкуренция правообладателя.

По причине неиспользования товарного знака его можно аннулировать (статья 1486 Гражданского кодекса). Инициировать процедуру прекращения охраны товарного знака в этом случае может лицо, которое заинтересовано в получении прав на идентичный товарный знак. Если такой предприниматель добьется, чтобы право прежнего владельца товарного знака было прекращено досрочно, то в дальнейшем он сможет использовать тот же товарный знак на законных основаниях

Лекция 12. Право интеллектуальной собственности

В.Т. Батычко
Международное частное право
Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011.

Предыдущая

12.4. Право на товарный знак, наименование места происхождения товаров и борьба с недобросовестной конкуренцией

Товарный знак и знак обслуживания — это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридическими или физическими лицами. Обычно это оригинальное художественное изображение, которое помещается на изделиях. Оно призвано служить рекламе изделий. Поэтому товарный знак способствует реализации товара и свидетельствует об определенном качестве изделия.

В современных условиях международной торговли значение товарных знаков и фирменных наименований резко возросло.

В России право на товарный знак возникает вследствие его регистрации. Если товарный знак будет зарегистрирован в РФ, то правообладатель получит исключительное право на использование знака. Никто не может использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения правообладателя.

Иностранные юридические и физические лица пользуются правами в силу международных договоров РФ или на основе принципа взаимности.

Иностранные юридические лица или постоянно проживающие за пределами Российской Федерации физические лица либо их патентные поверенные ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности патентных поверенных. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем, правообладателем или иным заинтересованным лицом.

В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин РФ, постоянно проживающий на ее территории. Другие требования к патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации, а также правомочия на ведение дел, связанных с правовой охраной товарных знаков, определяются Правительством РФ.

Законодательство устанавливает, что товарный знак, зарегистрированный в РФ, должен обязательно использоваться. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

При решении вопроса о прекращении действия регистрации принимаются во внимание, в частности, действия иностранного владельца товарного знака, направленные на осуществление его права на товарный знак в Российской Федерации (например, публикация товарного знака в газетах, журналах и рекламных материалах, демонстрация экспонатов, обозначенных товарными знаками, на выставках и ярмарках, проводимых в РФ, и т.п.). Иными словами, действия такого рода рассматриваются как действия по использованию знака.

Споры о регистрации товарных знаков решаются в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуализации собственности.

Защита прав иностранных фирм на товарные знаки в России обеспечивается в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с гражданским законодательством нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени.

Необходимо обратить внимание на то, что правообладатель может запретить другой фирме ввозить товар в Россию, обозначенный таким или сходным с ним знаком, как и его. В случаях незаконного использования владелец знака может потребовать: 1) прекращения нарушения, 2) взыскания причиненных нарушением убытков, 3) удаления с товара или его упаковки незаконно используемого знака, 4) уничтожения изображений знака, 5) принятия иных мер.

Действующим законодательством установлены гражданская, административная и уголовная ответственность в случаях незаконного использования товарного знака. В частности, предусмотрено удаление за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения.

Для того чтобы обеспечить за рубежом охрану товарных знаков на российские экспортные товары, такие знаки необходимо зарегистрировать в соответствующих государствах. Для экспортных товаров часто применяются специально создаваемые знаки, приобретающие большую популярность (знаки для часов, спичек, крабов и т.д.). Хороший товарный знак способствует продвижению отечественных товаров на внешнем рынке. Отсутствие же охраны на товарный знак может затруднить реализацию товара. Предприятия, продукция которых экспортируется за границу, регистрируют свои товарные знаки за рубежом.

Регистрация товарных знаков за рубежом осуществляется на основании как национального законодательства, так и положений международных соглашений. В отношении товарных знаков Парижская конвенция опирается на те же принципы, что и в отношении прав на изобретение (национальный режим, правило о конвенционном приоритете). Наряду с этим Парижская конвенция устанавливает определенные требования, которые должны предъявляться к товарным знакам при их регистрации в странах-участницах (в отношении изобретений Конвенция каких-либо требований не содержит, отсылая по всем вопросам такого рода к национальному законодательству).

Некоторые страны — участницы Парижской конвенции заключили в 1891 г. Мадридскую конвенцию о международной регистрации фабричных и товарных знаков. В настоящее время ее участниками являются 52 государства. Конвенция действует для Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также для Латвии и Литвы.

В соответствии с Конвенцией в Международное бюро в Женеве через ведомство страны, где была подана национальная заявка и осуществлена регистрация знака, подается заявка на международную регистрацию. В заявке указываются номера заявки и регистрации знака в стране происхождения.

В заявке указываются те страны — участницы Конвенции, в отношении которых испрашивается охрана. В течение года после подачи заявки в Международное бюро каждое государство может возразить против предоставления международной регистрации на том основании, что заявленное обозначение не отвечает требованиям национального законодательства. Если отказа не поступило, товарный знак становится охраняемым во всех странах, в отношении которых была подана заявка на международную регистрацию.

В практике применения международных конвенций о товарных знаках возникают большие сложности, связанные с использованием понятий общеизвестных товарных знаков и знаков, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида. Статья 6.bis Парижской конвенции содержит положения, устанавливающие охрану общеизвестных товарных знаков. Согласно Конвенции по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения, товарный знак признается в этой стране общеизвестным в качестве знака определенного лица. Поэтому должна отклоняться или признаваться недействительной регистрация или запрещаться применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способного вызвать смешение с общеизвестным знаком (например, в качестве общеизвестных можно привести такие словесные знаки, как Соса Cola, Ford). В то же время по российскому законодательству не подлежат регистрации в качестве знака обозначения вошедшие во всеобщее употребление как названия определенного рода изделия (так называемые свободные знаки).

Товарный знак или обозначение не могут быть признаны общеизвестным товарным знаком, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака иного лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная гражданским законодательством для товарного знака.

При признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы.

Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

Наряду с охраной товарных знаков законодательство РФ предусматривает охрану наименований мест происхождения товаров.

Наименование места происхождения товара — это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта (далее — географический объект), либо производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Право пользования этим же наименованием места происхождения товара может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же основными свойствами.

В случае если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской Федерации, к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

За незаконное использование в России наименования места происхождения товара законодательством предусмотрены меры, соответствующие мерам в отношении незаконного использования товарных знаков.

В РФ право на регистрацию наименований мест происхождения предоставляется юридическим и физическим лицам государств, предоставляющих аналогичное право юридическим и физическим лицам РФ.

Под ложным товарным знаком понимается товарный знак, используемый третьим лицом в нарушение прав владельцев товарного знака, или знак, содержащий ложные указания происхождения товара, а также данные или такой элемент, который может ввести потребителей в заблуждение. Соглашение предусматривает ряд мер по пресечению использования ложных товарных знаков и недобросовестной конкуренции, соответствующих ТРИПС.

Под географическими указаниями в Соглашении понимаются обозначения, которые идентифицируют происхождение товара из территорий сторон или их регионов, или местностей, где качество, репутация либо другие характеристики товара в значительной степени соотносятся с его географическим происхождением. Соглашение предусматривает ряд мер, направленных на пресечение использования ложных товарных знаков и географических указаний, аналогичных мерам, установленным Соглашением ТРИПС.

Стороны предоставляют правовые средства защиты в целях предупреждения использования географических указаний, идентифицирующих территориальное происхождение вин или крепких спиртных напитков, для этих видов напитков, в действительности не происходящих из указанного в географическом указании места, в том числе и в случаях, когда такие географические указания используются в переводе или сопровождаются указанием истинного места происхождения, или такими пояснениями, как «вид», «тип», «стиль», «имитация» или подобными.

В регистрации товарного знака для вин или крепких спиртных напитков, который состоит из географического указания или содержит его, должно быть отказано или регистрация должна быть признана недействительной, если это предусмотрено национальным законодательством стороны, или по запросу заинтересованной стороны в отношении тех вин или крепких спиртных напитков, которые не имеют этого географического происхождения.

Под недобросовестной конкуренцией понимаются «любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации».

Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе:

— распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;

— введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества и количества товара или его изготовителей;

— некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов;

— продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг;

— получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную тайну и охраняемую законом тайну.

Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.

Предыдущая

Охрана товарных знаков

В практике большинства государств охрана товарных знаков и знаков обслуживания осуществляется непосредственно на основании регистрационного факта. Пользование охраняемым товарным знаком может осуществляться исключительно его правообладателями. Кроме того, охрана товарных знаков предполагает предотвращение их эксплуатации посторонними субъектами без соответствующего разрешения собственника.

Как выглядит знак охраны товарного знака

Товарный знак – особая специальная символика, цель которой состоит в идентификации и уникализации продукта. Удостоверяют правомерность обладания товарным знаком такие формы, как специальное свидетельство либо знак охраны товарного знака.

Для идентификации услуг, видов работ, выполняемых компаниями или ИП, предусмотрена особая охрана товарных знаков — знаков обслуживания. Регулируются они едиными нормативами. Их правообладателями могут являться юрлица или ИП, получившие соответствующее свидетельство и знак правовой охраны товарного знака.

В РФ знак охраны прав (товарный знак) регулируется федеральными исполнительными органами, занимающимися вопросами интеллектуальных прав, и другими органами и нормами, которые определены международными договорами РФ.

По форме и смыслу знак правовой охраны товарного знака может быть выражен:

— Словесно;

— В форме изображений;

— Объемно;

— Комбинированно.

Кроме того, по числу и характеристике правообладателей товарный знак бывает индивидуальным либо коллективным. При этом права применения коллективного товарного знака принадлежат каждому участнику объединения собственников. Следует отметить, что такой знак может использоваться для изделий или услуг, изготавливаемых или продаваемых субъектами объединения (они должны обладать едиными качественными, потребительскими и другими параметрами). Право на товарный знак коллективного вида не может участвовать в лицензионных договорах.

Российский ГК предусматривает, что охрана общеизвестных товарных знаков, признанных решениями федеральных органов по интеллектуальным правам или ставших таковыми на основании широкой известности среди российских потребителей, осуществляется с применением специальных правил. При этом охрана общеизвестных товарных знаков осуществляется без ограничения сроков.

  • Патент на объекты интеллектуальной собственности в России

Регистрация знака предусматривает возможность использования различных цветов и их оттенков. Основные требования к такому обозначению выглядят следующим образом:

— Различительная способность;

— Относительная новизна.

К процессам регистрирования не могут быть допущены обозначения товарных знаков, которые попадают в следующие категории:

1) Товарные знаки, вошедшие в привычное употребление при определении конкретной продукции;

2) Служат общеузнаваемыми символами и понятиями;

3) Дающие характеристику продукта (указывают на их вид, качественно-количественные параметры, предназначение, дату, вариант изготовления или реализации);

4) Изготовленных в форме продукта, которая определена основными свойствами или предназначением продукта.

Все вышеперечисленные элементы могут допускаться к включению в знак как неохраняемые детали в случае, когда они не являются доминирующими.

Международная охрана товарных знаков, нормами которой по соответствующим соглашениям руководствуется и РФ, не допускает возможности госрегистрации обозначений товарных знаков, включающих такие элементы, как:

1) Гербы и флаги различных стран, а также иные виды госсимволики;

2) Аббревиатура, сокращения или полное название мировых организаций, а также их гербы и другая символика;

3) Используемые специальными органами контрольно-пробирные клейма, наградные и иные знаки отличия;

4) Символы, похожие до уровня смешения теми деталями, которые представлены выше.

Подобные детали могут вноситься в товарные знаки как неохраняемые составляющие при наличии согласия компетентных организаций.

Охрана товарных знаков предполагает, что для соблюдения потребительских прав не может быть допущена госрегистрация товарных знаков, включающих такие элементы:

1) Признанные ложными либо вводящие в заблуждение по определению производителя;

2) Детали, которые противоречат моральным нормам или интересам общества.

Охрана товарных знаков не должна ограничивать права других лиц. По этой причине не могут зарегистрироваться как товарные знаки объекты:

— Имеющие сходство до уровня смешения с общепринятыми названиями и изображениями элементов культурного наследия народов России и мира, элементами природных памятников;

— Имеющие сходные элементы с высокой степенью смешения со знаками иных субъектов, которые подлежат охране в РФ качестве однородных товаров;

— Тождественные или похожие до уровня смешения с наименованиями территорий производства, брендами или обозначениями коммерческого характера, названиями селекционных разработок;

— Сходные с названиями научных и литературных произведений, известных в РФ, наименованиями персонажей или цитатами из художественных произведений, произведением искусства (либо их фрагментов) без официального одобрения со стороны правообладателя;

— Сходных с именами, псевдонимами или их производными, с портретами и стилизованными образами популярных людей в РФ без получения официального согласия такого лица или лиц, имеющих право наследования;

— Сходные с промышленными образцами, названиями доменов, зарегистрированными до регистрации товарного знака.

Охрана товарных знаков предполагает, что специальное право пользования ими переходит на все способы, не противоречащие законодательным нормам, в том числе:

1. На товар, включая этикетки и упаковку;

2. Для определенных услуг и видов работ;

3. На документах, предназначенных для гражданского оборота;

4. На коммерческих предложениях о реализации продукции или о предоставлении услуг, в объявлениях, на рекламных вывесках;

5. В интернет-пространстве, включая доменное имя и иные варианты адресации.

Охрана товарных знаков не допускает использования элементов, сходных с товарными знаками вместе с продукцией, сходной с товарами, для которых производилась регистрация, если это может стать причиной смешения.

Для указания на исключительное правообладание товарным знаком его собственник может использовать специальный знак охраны товарных знаков.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака возможно в ситуации, когда его обладатель не использует знак для идентификации товара, услуги.

Каков срок охраны товарного знака

Срок охраны товарного знака — 10 лет после регистрации заявления на госрегистрацию товарного знака, подающегося в федеральные органы власти, в ведении которых находятся права на интеллектуальную собственность.

Кроме того, срок охраны товарного знака может пролонгироваться еще на 10 лет по обращению правообладателя, которое следует подать в соответствующие органы на протяжении завершающего года действующей регистрации.

Продлевать срок охраны товарного знака его собственник может без ограничения количества раз.

  • Незаконное использование товарного знака

Когда происходит прекращение охраны товарного знака

Прекращение правовой охраны товарного знака:

1) Досрочное прекращение охраны товарного знака при выявленных нарушениях существующих требований его использования;

2) Завершение срока защиты товарного знака;

3) По решению суда, которое предполагает прекращение охраны товарного знака в связи с его применением на товарах, которые не имеют единых характеристик;

4) Досрочное прекращение охраны товарного знака в связи с неприменением знака;

5) По решению исполнительного госоргана власти, в компетенции которого находятся права интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении охраны товарного знака при прекращении деятельности юрлица (или ИП) его правообладателя;

6) При отказе собственника от права на охрану товарного знака;

7) При подаче заявления заинтересованного субъекта федеральный исполнительный орган по охране интеллектуального права принимает решение о прекращении охраны товарного знака, если он переформатировался в знак, вошедший в общее употребление как название определенной продукции;

8) По решению судебной инстанции при передаче права собственности на товарный знак без оформления соответствующего соглашения с обладателем прав, что может служить причиной заблуждения потребителей относительно самого продукта или его производителя.

Регистрация как охрана товарных знаков в России

В РФ существует порядок, при котором вопрос правовой охраны товарного знака может подниматься исключительно по завершении регистрации в порядке, предусмотренном законодательными нормами. Таким образом, защита товарного знака осуществляется законодательными актами РФ и мировыми соглашениями с момента, когда юрлицу или ИП выдано соответствующее свидетельство на правообладание.

С какого момента начинается защита товарного знака? Первоначально происходит исследование возможности применения выбранного товарного знака другими субъектами. Если на него уже получена регистрация, следует продолжить подбор варианта товарного знака на базе поиска в системе вариантов товарных знаков. Для этой цели могут использоваться российская база торговых знаков и международные системы.

Возможности русского языка безграничны, поэтому составить, придумать, подобрать уникальное название товарного знака не составит труда. Он не может быть похож до уровня смешения на зарегистрированные товарные знаки.

Подбирая товарный знак, можно через представленные в интернет-сети базы на основании классификации товаров/услуг, которая содержится в Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Но, наиболее надежный вариант решения такой задачи – сотрудничество с профессионалами. Патентные бюро помогут подобрать наиболее подходящий вариант названия, знака и логотипа с учетом законодательных требований и предпочтений компании или ИП, а также предоставят квалифицированную консультацию по вопросам регистрации товарного знака.

Подача заявления в Роспатент (Федеральную службу по интеллектуальной собственности) допускается юрлицом и ИП. Сделать это может также доверенное лицо заявителя по доверенности, оформленной по установленному образцу.

Для охраны товарного знака необходимо предоставить следующую документацию, оформленную по установленному образцу:

— Заявление с указанием места нахождения и регистрации заявителя;

— Подтверждение оплаты пошлины в официально установленном размере;

— Образец товарного знака и перечень классов продукции/услуг по МКТУ, для которых будет использоваться такой товарный знак.

В дальнейшем осуществляется экспертиза поданного заявления, на проведение которой выделяется срок не более месяца. После завершения происходит исследование заявленного обозначения.

При принятии Роспатентом решения о регистрации в течение 30 дней с момента выдачи документа об оплате заявителем госпошлины проходит регистрация нового товарного знака в российском Госреестре.

  • Передача интеллектуальной собственности на международный уровень

Как происходит международная охрана товарных знаков

Описанная выше процедура используется для того, чтобы охрана товарного знака действовала в стране регистрации товарного знака. Если компания планирует выход на мировой рынок, появляется потребность в регистрации за границей РФ. Регистрация товарного знака в различных государствах может осуществляться двумя способами:

1. Регистрация товарного знака по национальной процедуре.

2. Международная регистрация товарного знака по процедуре Мадридского Соглашения и Протокола.

Преимущественные стороны регистрации по процедуре МСП (Мадридского соглашения и Протокола):

  • Единое заявление для всех государств;
  • Существенное снижение расходов (за счет отсутствия трат на гонорары патентных поверенных и наличия единой пошлины);
  • Простая процедура «расширения» международной регистрации путем указания дополнительных государств (международная пошлина в этом случае не превышает ½ первоначально уплаченной пошлины);
  • Обслуживание регистрации по упрощенной схеме (направляется единая заявка об изменениях, пролонгации или передачи прав другому субъекту для всех государств, которые указаны в регистрационном свидетельстве;
  • Время рассмотрения по всем указанным заявителем государствам не более 12 месяцев по Мадридскому соглашению и примерно полтора года по Мадридскому протоколу.

Порядок международной регистрации товарного знака по процедуре Мадридского соглашения и Протокола.

Международно-правовая охрана товарного знака состоит из следующих этапов

  • Подача заявления в МБ ВОИС (Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности) через Патентное ведомство РФ;
  • В зависимости от требуемых государств заявка международного образца может подаваться на базе национальной (базовой) заявки на регистрацию товарного знака в России или на базе регистрации товарного знака в России.
  • МБ ВОИС проверяет правильность составления заявления на регистрацию товарного знака международного образца и перечня продукции и услуг по Ниццкой (международной) классификации, после чего регистрирует товарный знак и отправляет его собственнику свидетельство с информацией, внесенной в процессе регистрации товарного знака в Международный реестр.
  • По завершению экспертизы заявки Международное Бюро передает ее в национальные органы государств, в которых необходима регистрация товарного знака.
  • Национальные органы государств, в которых необходима регистрация товарного знака, осуществляют экспертизу заявки на ее соответствии с национальным законодательством в части охраны товарных знаков.
  • По завершению экспертизы заявки национальное ведомство каждого государства страны извещает МБ ВОИС о принятом решении по предоставлению охраны товарному знаку на своей территории.
  • Международное Бюро ВОИС отправляет собственнику товарного знака извещение о внесении записи в Международный реестр о предварительных/окончательных отказах в предоставлении охраны товарного знака, окончательных выводах, следующих за отказом, а также о внесенных записях в реестр о недействительности регистрации и копию записей об изменениях в Международном реестре.
  • Если, в установленные сроки ответ национального органа не получен, международная регистрация признается действительной на территории такого государства.

Международная регистрация товарного знака в Международном бюро осуществляется на 10-летний срок с возможностью пролонгации.

Охрана товарных знаков на территории Европейского союза. В ЕС всегда уделялось пристальное внимание охране товарных знаков и интеллектуальной собственности. Существует соответствующее решение о формировании унифицированной системы по регистрации товарных знаков, которая обеспечивает регистрацию определенного товарного знака во всех государствах Евросоюза. Это решение закреплено соответствующим постановлением Совета ЕС № 40/94 «О товарном знаке Европейского союза» (20.12. 1993). Концепция единой системы состоит в формировании Ведомства Евросоюза по гармонизации на внутреннем рынке. Данное ведомство проводит регистрацию промышленных образцов и товарных знаков. Изменения в данную систему были внесены вступившим в силу 23.03. 2016 Постановлением Совета ЕС № 2015/2424. В соответствии с данным Постановлением ведомство получило название офис ЕС по интеллектуальной собственности, а официальным названием товарного знака стало товарный знак ЕС. Кроме того, в данном документе содержатся ключевые направления мероприятий по повышению эффективности существующей регистрационной системы для товарных знаков и промышленных образцов.

Ведомство ЕС расположено в Аликанте (Испания) и в качестве органа Евросоюза включает следующие подразделения:

  • Экспертный отдел по рассмотрению заявок;
  • Отдел по работе с возражениями (рассматривает возникающие возражения по регистрации товарных знаков);
  • Отдел товарных знаков и права (осуществляет ведение Реестра товарных знаков Евросоюза и Реестра представителей);
  • Отдел аннулирования (для изучения заявлений о признании товарного знака Евросоюза недействительным);
  • Апелляционная палата (работа с жалобами на решения экспертного отдела, отдела возражений и других отделов).

Работа регистрационной Системы для товарных знаков ЕС стартовала 1 января 1996 года. Она имеет ряд отличительных черт, сравнительно с Мадридской системой. Основные этапы регистрации товарных знаков в системе Евросоюза:

  • Единая заявка на регистрацию товарного знака. Охрана товарных знаков осуществляется во всех 27 государствах ЕС без возможности выделения конкретных стран.
  • Существенное снижение регистрационных выплат сравняли с национальными процедурами регистрации товарных знаков.
  • Открытость системы регистрации товарных знаков ЕС. Охрана товарных знаков предоставляется субъектам (юридическим и физическим лицам) зарегистрированным, проживающим или расположенным в Евросоюзе или в государствах-участниках Парижской конвенции по охране промышленной собственности или ВТО, а также в других странах на принципах взаимности.
  • Регистрационная система для товарных знаков Евросоюза автономна, не включает обязательных норм по наличию требований базовой заявки либо взаимосвязи с ней. Следует учесть, что отмена заявки приведет к прекращению охраны товарного знака во всех государствах.
  • Основная особенностью системы Евросоюза заключается в применении принципа старшинства. Он применяется в ситуациях, когда при подаче заявки на регистрацию и охрану товарного знака у заявителя уже есть национальная регистрация товарного знака. При этом, согласно принципу старшинства, национальная регистрация может быть отозвана, но если регистрация Евросоюза прекращена, то возможно восстановление национального регистрационного свидетельства для товарного знака.
  • Регистрационная система Евросоюза отличается единым подходом, поэтому охрана товарного знака осуществляется во всех государствах ЕС, а его использование даже в рамках одного государства уже является применением товарного знака Евросоюза.

Такая аналогичная регистрационная процедура для товарных знаков широко распространена во всех государствах Евросоюза и служит лучшим вариантом для осуществления охраны товарных знаков именно на этой территории. В заключении следует подчеркнуть, что при выборе способа регистрации товарного знака в каждом отдельном случае необходимо учитывать ряд факторов. И, прежде всего, необходимо дать ответ на следующие вопросы:

— Для какого вида товарного знака необходима процедура регистрации;

— Существует ли базовая заявка;

— В какой стране (странах) требуется охрана товарного знака в настоящее время, и предполагается ли расширение территории регистрации в перспективе;

— Были ли проведены предварительные информационные изыскания на территории Евросоюза;

— Существует ли перспектива передачи прав на владение товарным знаком, и в каких странах.

Охрана общеизвестных товарных знаков: в чем сложности

Общеизвестные товарные знаки в наибольшей степени подвергаются злоупотреблениям, поэтому охрана товарных знаков такой категории находится под пристальным вниманием еще с Парижской конвенции. В дальнейшем эта позиция нашла отражение и в ТРИПС. В перспективе существует вероятность расширения системы охраны товарных знаков и использование более обширных понятий, нежели нарушение прав на товарный знак. Это может быть обращение к правилам по недобросовестной конкуренции, принципов «подразумеваемой связи» и так далее.

К примеру, в Соединенных Штатах был принят Закон о размывании репутации товарных знаков (2006 г.), вносящий поправки в отдельные законодательные акты. Этот закон дает возможность владельцу общественного товарного знака обратиться в судебные инстанции для решения вопроса о прекращении использования товарного знака с целью предотвращения размывания, устранения ассоциаций товарного знака или нанесения вреда репутации его собственника вне зависимости от наличия сходства до уровня смешения или нанесения финансового ущерба. Некоторые государства (Парагвай, Аргентина, Бразилия) дают возможность собственникам товарных знаков вносить сведения в специальную базу товарных знаков, которая применяется органами таможни для противодействия пиратству.

  • Объекты интеллектуальной собственности: понятие, виды, защита и оценка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *