Классификация недействительности сделок

5.2. Понятие, виды и форма сделок

Институт сделки составляет один из важнейших институтов гражданского права.

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделки — это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, сделку характеризуют следующие признаки: это волевой акт, т.е. действия людей; правомерность действия; сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изме-нение гражданских правоотношений; сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно гражданским законом определяются те правовые последствия, которые наступают в результате ее совершения.

Сделка предполагает намерение лица породить определенные юридические права и обязанности, для совершения такого действия необходимо желание лица, совершающего сделку. Такое намерение, желание называют внутренней волей. Однако наличия только внутренней воли для совершения сделки недостаточно, необходимо ее довести до сведения других лиц. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением.

Все способы выражения внутренней воли можно объединить в три группы:

прямое волеизъявление, которое совершается в устной или письменной форме, например заключение договора;

косвенное волеизъявление, когда от лица исходят такие действия, из содержания которых явствует его намерение совершить сделку, например оплата проезда на общественном транспорте. Такие действия называются конклюдентными (от лат. сопс1иёеге — заключать, делать вывод). В соответствии с

п. 2 ст. 158 ГК РФ конклюдентными действиями могут совершаться лишь устные сделки;

• изъявление воли может иметь место и посредством молчания, но только в случаях, предусмотренных законом или соглаше-нием сторон. Так, стороны могут договориться о том, что молчание одного из участников договора на предложение другого участника об изменении условий договора означает его согласие со сделанным предложением. Законом также могут быть предусмотрены случаи, когда молчание признается выражением воли совершить сделку.

Воля и волеизъявление должны соответствовать друг другу.

Еще одним элементом отношения человека к совершаемому им действию, имеющим значение для сделки, является мотив. Побудительная причина, ради достижения которой лицо вступает в сделку, не оказывает на нее никакого влияния. Юридически безразлично, достигло ли лицо в результате этой сделки того результата, который выступил побудительным мотивом сделки. Законодательством, однако, предусмотрены отдельные случаи, когда мотиву может придаваться юридическое значение. Так, сделка, совершаемая с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности (т.е. мотив, цель сделки предопределяет последствия ее недействительности), ничтожна (ст. 169 ГК РФ). Кроме того, стороны вправе сами придать мотивам юридическое значение, оговорив их в договоре. В таком случае мотив становится условием сделки, а сама сделка будет совершенной под условием.

Основание (causa) сделки — это юридический результат, который должен быть достигнут исполнением сделки. Так, приобретение права собственности является основанием для купли-продажи, передача имущества в пользование — для аренды. Если конкретная правовая цель лиц не совпадает с основанием сделки, то это притворная или мнимая сделка. Основание является обязательным элементом сделки, за исключением случаев, специально указанных в законе.

Виды сделок. Деление сделок на возмездные и безвозмездные, односторонние и двусторонние, условные и безусловные, влияние формы волеизъявления на действительность сделки и многие другие нормы, составляющие основу современного учения о сделках, пришли к нам из римского права.

Сделки можно классифицировать по различным признакам. В ка-честве классификационных оснований выступают и число сторон в сделке, и момент возникновения прав и обязанностей, и возмезд- ность и т.п.

В зависимости от числа участвующих сторон сделки бывают од-но-, дву- и многосторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ), например составление завещания, принятие наследства, объявление конкурса. Односторонняя сделка, как и любая иная, должна приводить к возникновению, изменению или прекращению прав и обязанностей. Права по ней могут возникать как у лица, совершающего сделку, так и у третьих лиц, в интересах которых сделка совершена. Возникновение обязанности у третьего лица вследствие действий только одного субъекта противоречило бы общим установлениям права, поскольку право лица на действия других лиц может возникнуть либо на эквивалентно-возмездной основе, либо с согласия другого лица. В связи с этим законом установлено, что обязанным по односторонней сделке является лицо, совершившее сделку. Односторонняя сделка может породить юридические обязанности для других лиц, не участвующих в ней, только в случаях, установленных законом или соглашением с этими лицами (ст. 155 ГК РФ).

Сделки, для совершения которых требуется согласование воли двух или более лиц, являются дву- и многосторонними. Такие сделки называются договорами. Договоры, в свою очередь, также классифицируются по различным признакам, однако для характеристики договоров как разновидностей сделок следует обратить внимание прежде всего на деление договоров на возмездные и безвозмездные.

Возмездным признается договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей по договору (ст. 423). Так, в договоре купли- продажи продавец обязан передать вещь в собственность покупателя и вправе за это требовать уплаты оговоренной денежной суммы, покупатель обязан уплатить продавцу оговоренную сумму и вправе требовать передачи вещи в собственность. Любой договор предполагается возмездным, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа и содержания договора. Даже если договором оплата не предусмотрена, при отсутствии указаний закона на безвозмездность договора лицо вправе требовать плату за исполнение своих обязанностей. Размер платы — цена — определяется соглашением сторон. Если она не установлена договором, оплата производится по цене, обычно взимаемой за аналогичные товары, работы, услуги при сравнимых обстоятельствах (ст. 424 ГК РФ).

Если сторона по договору обязуется исполнить свои обязанности без какого-либо встречного предоставления, имеющего имущественный характер, то такой договор является безвозмездным.

Договоры также подразделяются на одно-, дву- и многосторонние, однако это деление следует отличать от одноименного деления сделок. Договоры классифицируются в зависимости от того, какое число лиц становится обязанным и приобретает права по заключенному договору. Дву- и многосторонние договоры называют взаимными, а односторонние — односторонне обязывающими.

По моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, сделки бывают реальными (от лат. res — вещь) и консенсуальными (от лат. consensus — соглашение). Сделки, совершенные при условии передачи вещи одним из участников, называются реальными, например рента, заем, хранение, страхование. Для реальной сделки характерно, что права и обязанности не могут возникнуть до момента передачи вещи. Не следует смешивать фактическое исполнение сделки с моментом ее возникновения. Консенсуальными признаются все сделки, для совершения которых достаточно достижения соглашения о совершении сделки. Например, договор купли- продажи считается совершенным в момент достижения соглашения между продавцом и покупателем.

По значению основания сделки для ее действительности различают каузальные (от лат. causa — причина) и абстрактные. Действительность сделки прямо зависит от наличия основания. Если каузальная сделка совершена с соблюдением всех необходимых условий, но у нее отсутствует основание, такая сделка является недействительной. Законом могут быть предусмотрены случаи, когда основание является юридически безразличным, такие сделки признаются абстрактными. Для действительности абстрактных сделок обязательно указание на их абстрактный характер в законе. Так, абстрактной сделкой являются вексель, выдаваемый в качестве платы за конкретные товары или услуги, банковская гарантия (ст. 370 ГК РФ), поскольку не зависит от основного обязательства, в отношении которого гарантия была предоставлена.

Выделяют также обычные и условные сделки. В обычных сделках, по общему правилу, права и обязанности возникают в момент со-вершения сделки или через промежуток времени, определенный сторонами.

В тех случаях, когда возникновение прав и обязанностей по сделке приурочено к наступлению события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, сделки называют условными (ст. 157 ГК РФ). Условия бывают отлагательными, если возникновение прав и обязанностей зависит от наступления какого-либо события, и отменительными, если прекращение сделки поставлено в зависимость от наступления условия. События, которые могут выступать в качестве условий, должны удовлетворять критериям вероятности, т.е. должно быть неизвестно, наступит оно или нет. Нельзя в качестве условия использовать срок, дату, достижение определенного возраста, наступление других обстоятельств, относительно которых нет сомнений в их наступлении. Качество условия может быть признано не только за событиями, но и за действиями людей. Недобросовестное поведение одного из участников сделки может стимулировать наступление выгодного для него условия либо препятствовать наступлению невыгодного условия. При таких действиях лица искусственно вызванное событие считается ненаступив- шим, а предотвращенное — наступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ).

Выделяют также фидуциарные (от лат. Шиша — доверие) сделки, которые имеют доверительный характер. Так, поручение, комиссия, передача имущества в доверительное управление связаны с наличием так называемых лично-доверительных отношений сторон. Особенность фидуциарных сделок состоит в том, что изменение характера взаимоотношений сторон, утрата их доверительного характера могут привести к прекращению отношений в одностороннем порядке. Например, поверенный и доверитель в договоре поручения вправе в любое время отказаться от договора.

Форма сделок. Одним из условий действительности сделки является облечение воли ее субъектов в требуемую законом форму. Форма сделок бывает устной или письменной. Устно могут совершаться любые сделки, если: а) законом или соглашением сторон для них не установлена письменная форма; б) исполняются при самом их совершении (исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, и те, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность); в) совершаются во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об устной форме исполнения (ст. 159 ГК РФ). Все остальные сдел-ки совершаются в письменной форме.

Письменная форма бывает простой и нотариальной. Простая письменная форма представляет выражение воли участников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицами, ее совершающими. Нотариальная форма отличается от простой письменной формы тем, что на документе, отвечающем перечисленным выше требованиям, совершается удостоверительная надпись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (ст. 160, 163 ГК РФ).

Договоры могут совершаться не только составлением единого документа, но и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Перечень способов связи для заключения договора по закону не является исчерпывающим, что позволяет использовать любые способы связи, устанавливающие факт отправления сообщения.

При заключении договора возможны случаи, когда одна сторона направила документ другой стороне, а та, не направляя никаких документов, приступила к исполнению. Такая письменная форма договора будет считаться соблюденной в силу прямого указания п. 3 ст. 434 .

Законом, иными правовыми актами или соглашением сторон могут быть дополнительно введены требования к простой письменной форме. Они могут относиться к бумаге, на которой должен составляться документ, например бланки установленной формы, бумага с водяными знаками либо иными способами защиты. Возможно введение особой «гербовой» бумаги для составления отдельных документов. Могут быть предусмотрены случаи факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического либо иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи (п. 1 и 2 ст. 160 ГК РФ).

Для соблюдения простой письменной формы обязательным условием является подписание документа уполномоченным лицом. Если гражданин не может собственноручно подписать документ вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности, то по его просьбе документ может подписать другой гражданин. Подпись этого гражданина должна быть засвидетельствована нотариусом с указанием причин, в силу которых совершающий сделку гражданин не мог подписаться собственноручно (п. 3 ст. 160 ГК РФ). В этом случае гражданин, подписывающий документ по просьбе другого лица, — рукоприкладчик сам не является участником сделки. Никаких прав и обязанностей по сделке, которая им подписана, в отношении него не возникает. Его роль сводится исключительно к восполнению физического недостатка, неграмотности либо проявления болезни лица, являющегося действительным участником сделки.

Законом упрощена процедура совершения сделок и выдача до-веренностей на получение заработной платы и иных платежей, свя-занных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной. Подпись лица, подписывающего такую сделку, может быть удостоверена не только нотариусом, но и организацией, где гражданин работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства гражданина, который не может собственноручно подписаться, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении (п. 3 ст. 160, п. 4 ст. 185 ГК РФ).

Соблюдение письменной формы сделки ставится законом в зависимость от субъектного состава. Все сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в письменной форме (ст. 161). Исключение составляют сделки, требующие нотари-альной формы, а также сделки, которые могут совершаться устно.

Сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 МРОТ, также совершаются в простой письменной форме. Письменная форма обязательна, если предусмотрена законом. В этом случае сделки не зависят от суммы, но требование обусловлено либо особой значимостью этих сделок по сумме, срокам, предмету, либо возможностью злоупотреблений при отсутствии письменной формы. Так, соглашение о неустойке, залоге, поручительстве, других способах обеспечения исполнения обязательств, предварительный договор должны совершаться в письменной форме независимо от суммы сделки (ст. 331, 339, 380, 429 ГК РФ) при условии, что их участниками являются граждане.

Недействительность сделок, не облеченных в требуемую законом простую письменную форму, наступает лишь в случаях, прямо указанных в законе или соглашении сторон. Например, несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность в силу прямого указания закона (п. 3 ст. 162 ГК РФ).

Нотариальная форма требуется для совершения сделок, прямо предусмотренных законом, а также соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма и не требовалась (ст. 163 ГК РФ). Специально уполномоченное должностное лицо — нотариус совершает на письменном документе удостоверительную надпись. В соответствии со ст. 1 Основ законодательства о нотариате нотариальные действия совершают: нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе; нотариусы, занимающиеся частной практикой; должностные лица органов исполнительной власти и должностные лица консульских учреждений РФ, уполномоченные на совершение этих действий. В случаях, предусмотренных законом, удостоверительные надписи вправе совершать и иные должностные лица, например капитаны судов, командиры воинских частей, главврачи, консулы. Правила совершения нотариальных действий регулируются Основами законодательства РФ о нотариате, утвержденными Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в редакции от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ), и другими нормативными правовыми актами. За совершение удостоверитель- ной надписи взимается государственная пошлина (тариф). Нотариальная форма обычно предусматривается для сделок, в которых волеизъявление сторон необходимо зафиксировать достаточно определенно, таких, например, как завещание договора ренты и других.

Совершение отдельных видов сделок требует государственной ре-гистрации. Если законом предусмотрено, что та или иная сделка подлежит государственной регистрации, то до момента государственной регистрации сделка не считается совершенной.

Обязательна государственная регистрация для сделок с землей и другим недвижимым имуществом. Государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенного вида может быть введена законом, например сделки с музейными предметами подлежат регистрации в Государственном каталоге Музейного фонда.

Требование государственной регистрации не может быть установлено соглашением сторон, т.е. стороны не вправе требовать регистрации сделки с имуществом, если она не предусмотрена законом. Государственная регистрация проводится в соответствии с требованиями закона и включает прием документов, необходимых для государственной регистрации, правовую экспертизу документов и законности совершаемой сделки, установление отсутствия противоречий между заявленными требованиями о регистрации и уже зарегистрированными правами на данный объект, внесение информации о совершенных сделках в Единый государственный реестр и совершение надписей на правоустанавливающих документах.

Информация о произведенной регистрации сделок с недвижимостью и правах на нее общедоступна. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу. Более того, информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию недвижимости, независимо от места совершения регистрации (п. 4 ст. 131 ГК РФ).

Закон различает регистрацию прав на недвижимое имущество и регистрацию сделок с недвижимым имуществом. В отношении сделок, влекущих переход права собственности, требование о государственной регистрации самой сделки, как правило, отсутствует, поскольку регистрации подлежит переход права собственности. Исключение составляют договоры продажи жилых помещений (п. 2 ст. 558 ГК РФ), предприятий (п. 3 ст. 560), ренты (ст. 584). Что же касается сделок с недвижимым имуществом, совершение которых не влечет смены собственника, то в одних случаях они регистрируются, в других — регистрируется передача недвижимого имущества.

Государственной регистрации подлежат договоры об ипотеке (п. 3 ст. 339 ГК РФ), аренды здания или сооружения, заключенные на срок свыше одного года (п. 2 ст. 651 ГК РФ), аренды предприятия (п. 2 ст. 658 ГК РФ). Пункт 2 ст. 1017 ГК РФ предусматривает, что передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество. Что же касается самого договора о передаче недвижимого имущества в доверительное управление, то он заключается в письменной форме.

Права владения и пользования концессионера объектом концессионного соглашения, а также недвижимым имуществом, предоставленным концессионеру в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности конце — дента. Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера созданным объектом концессионного соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности концедента на этот объект.

Отказ в государственной регистрации либо уклонение как соответствующего органа, так и участников договора от его регистрации могут быть обжалованы в суд, арбитражный суд.

Несоблюдение нотариальной формы сделки, равно как и требования о государственной регистрации, влечет недействительность (ничтожность) сделки. Таким образом, соблюдение нотариальной формы и требования о государственной регистрации является обязательным условием действительности сделки при условии, что законом либо соглашением сторон предусмотрена нотариальная форма сделки либо законом установлена ее обязательная государственная регистрация (п. 1 ст. 165 ГК РФ).

Закон устанавливает возможность судебного доказывания факта совершения сделки. Решение суда заменяет нотариальную форму, ибо после вынесения решения судом последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется (п. 2 ст. 165). Аналогичное правило установлено и для уклонения от государственной регистрации.

В этом случае суд выносит решение о регистрации сделки, и сделка регистрируется на основании решения суда (п. 3 ст. 165 ГК РФ).

В случае установления судом недобросовестного уклонения одной из сторон в сделке от ее надлежащего оформления или государственной регистрации на нее возлагается обязанность возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой (п. 4 ст. 165). Сам факт вынесения решения судом о признании сделки совершенной либо о ее регистрации еще не доказывает необоснованности уклонения другой стороны. Уклонение может быть вызвано и объективными причинами, препятствующими одной из сторон оформить сделку надлежащим образом, например болезнью, командировкой.

Классификация недействительных сделок

Статья 166 ГК РФ подразделяет все недействительные сделки на ничтожные и оспоримые.

Ничтожными (или абсолютно недействительными) признаются сделки, недействительные в силу самого закона. Они являются таковыми уже с момента их заключения и не порождают у сторон прав и обязанностей, независимо от того, будет или нет предъявлен в суд иск о признании их недействительными.

В отличие от ничтожных оспоримые (относительно недействительные) сделки с момента заключения порождают у сторон права и обязанности (т. е. являются действительными), но вследствие оспаривания по основаниям, предусмотренным ГК РФ, могут быть признаны судом недействительными.

Все недействительные сделки могут быть разделены на четыре вида: сделки с пороками субъектного состава, сделки с пороками формы, сделки с пороками воли, сделки с пороками содержания.

Сделки с пороками в субъекте следует подразделить на две группы: Первая связана с недееспособностью граждан, а вторая — со специальной правоспособностью юридических лиц либо статусом их органов. Раздельный анализ сделок, совершаемых гражданами и юридическими лицами, обусловлен характером совершаемых действий. Сделка как волевой акт требует наличия дееспособности у лица, ее совершающего.

Сделки с пороками воли можно подразделить на: сделки, совершенные без внутренней воли на совершение сделки, и сделки, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно.

Без внутренней воли совершаются сделки под влиянием насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной (ст. 179 ГК), а также гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК).

Сделки, совершаемые гражданами, не способными понимать значение совершаемых ими действий или руководить ими, отличаются от сделок недееспособных граждан тем, что совершаются дееспособными лицами, однако вследствие заболевания, опьянения либо иного состояния психики эти лица не могут понимать, какую сделку они совершают. Наиболее часто по этому основанию признаются недействительными сделки лиц, которые впоследствии признаются недееспособными.


Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблуждения, кабальные сделки характеризуются наличием внешне выраженной, казалось бы безупречной внутренней воли, однако сформировавшейся под воздействием обстоятельств, искажающих истинную волю лица.

Недействительность сделок вследствие порока формы сделки зависит от того, какая форма законом или соглашением сторон для совершения той или иной сделки установлена.

Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов. Среди отдельных составов недействительных сделок с пороками содержания следует назвать сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК), а также мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК).

3. Основания и правовые последствия недействительности сделок1. Сделка может быть признана недействительной только по основаниям, установленным законом. Общее основание недействительности сделки — несоответствие сделки требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК). По данному основанию признаются недействительными те незаконные сделки, которые не подпадают по действие иных норм об основаниях недействительности сделок.Специальные основания делятся на 4 группы:нарушение требований о содержании сделки;совершение сделки лицом, не способным к ее совершению;нарушение формы сделки или требования о ее государственной регистрации;несоответствие волеизъявления подлинной воле сторон.2. Нарушающими требования о содержании сделки являются сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК). Такие сделки признаются ничтожными в силу того, что лицо умышленно нарушает публичный правопорядок. Для их участников предусмотрены жесткие конфискационные санкции.3. Сделки, совершенные лицами, не способными к их совершению, делятся на сделки, совершенные недееспособными или не полностью дееспособными гражданами, и сделки юридических лиц, превышающие их правоспособность.К первой группе относятся:сделки, совершенные недееспособными гражданами (ст. 171 ГК);сделки малолетних (ст. 172 ГК);сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК);сделки граждан, ограниченных судом в дееспособности (ст. 176 ГК);сделки граждан, не способных понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК). К недействительным сделкам, связанным с превышением правоспособности юридического лица, относятся сделки юридических лиц, выходящие за пределы их правоспособности, и сделки юридических лиц, не имеющих лицензии на занятие соответствующей деятельностью (последнее в силу ст. 23 ГК относится и к индивидуальным предпринимателям). 4. Несоблюдение квалифицированной письменной, нотариальной формы сделки или требования о ее государственной регистрации влечет недействительность сделки (ст. 162, 165 ГК). Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны возможности ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не влечет недействительности сделки.Письменная форма считается квалифицированной, когда ее несоблюдение в соответствии с законом влечет недействительность сделки (см., например, ст. 162, 331 ГК и др.).Однако суд может признать действительной сделку, требующую нотариального удостоверения или государственной регистрации, если одна из сторон начала ее исполнение, а другая уклоняется от нотариального удостоверения или государственной регистрации (п. 2 ст. 165 ГК).5. Недействительными на основании несоответствия волеизъявления подлинной воле сторон являются:мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК);сделки, совершенные без учета существующих ограничений полномочий лица (ст.174 ГК); сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК); сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или при стечении тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК).Мнимой считается сделка, совершенная без намерения породить соответствующиеей правовые последствия, а притворной — сделка, прикрывающая другую сделку.6. Правовые последствия недействительности сделок. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Главное последствие недействительности сделки — недопустимость ее исполнения.Возможно «превращение » притворной сделки в ту сделку, которую прикрывали стороны, если последняя, в свою очередь, не является недействительной (п. 2 ст. 170ГК).По требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может признатьдействительными сделки недееспособных (п. 2 ст. 171 ГК) и сделки малолетних (п. 2 ст. 172 ГК), если они совершены к выгоде недееспособной стороны.Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействительной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке (п. 2 ст. 167 ГК). Это — двусторонняя реституция.В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъятие всего полученного и причитающегося по сделке в доход Российской Федерации, либо односторонняя реституция.По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на возмещение другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упущенной выгоды). Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК).Недействительность основного обязательства обычно влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, но недействительность обеспечения обязательства не влечет недействительность основного обязательства (п. п.2, 3 ст. 328 ГК).

История возникновения понятия — сделки

сделка юридический порок законодательство

Сделки являются одним из важнейших и наиболее распространенных юридических фактов и оснований возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений. Именно поэтому понятие сделки относится к числу основных понятий гражданского права. Что касается выработки самого понятия, то оно прослеживается на всех этапах исторического развития правовой мысли, свидетельством чему является гражданское право различных времен и народов.

Римское частное право различало договорные и как бы договорные обязательства, но обобщающей категории для оснований возникновения этих обязательств не знало.

«Правда, еще римские юристы пользовались термином «negotium», который обычно передается словом «сделка», но не является равнозначным современному значению этого слова в юридической терминологии. Римские юристы употребляли термин «negotium» в различных значениях.

Во-первых, «negotium» означало дело (в частности судебный процесс), свое, либо чужое, которым занято данное лицо;

Во-вторых, «negotium» означало возмездную сделку, возмездный договор и противопоставлялось дарению;

В-третьих, «negotium» означало торговлю, промысел, торговую сделку».

При патриархально-натуральном хозяйстве применялось ограниченное количество типов договоров. Так, римлянами использовался договор nexum, рассматриваемый римскими юристами, в частности, как договор займа, который заключался с соблюдением определенного ритуала. «Трудно предположить, чтобы и в этот отдаленный период римской истории можно было обходиться без продажи и покупки вещей, передачи их во временное пользование и т. п., однако мы не располагаем никакими сведениями относительно того, как нужно было в то время оформлять соглашения подобного рода, чтобы они имели обязательную силу». Появившаяся затем стимуляция, в форме которой зачастую осуществлялся заем, новация и поручительство, а также обещание предоставить приданое и клятвенное обещание вольноотпущенника, образовавшие группу вербальных контрактов, и литеральные (письменные) контракты в начале нашей эры дополнились группой договоров реальных, для заключения которых было «достаточно соглашения и сопутствующей ему передачи вещи одним контрагентом другому».

К ним относили займы, ссуду, хранение заклад. В тот же период входят в оборот консенсуальные договоры: купля-продажа, наем вещей, наем услуг, подряд, поручение, товарищество. «При этом каждая из четырех названных категорий охватывала строго ограниченное число точно определенных контрактов». Впоследствии появляются новые виды договоров: договор мены, оценочный договор, прекарий. И если римское частное право так и не признало юридическую силу за любым, не противоречащим закону соглашением, все же «римляне со временем предоставили исковую защиту отдельным соглашениям, хотя они не охватывались признанным перечнем консенсуальных контрактов». Речь идет о пактах дополнительных, преторских и законных.

Специфично становление англосакского договорного права. «Имелись твердо установленные составы правонарушений, которые могли служить предметом судебного разбирательства; каждому составу правонарушения соответствовал определенный вид иска; каждому виду иска — определенная форма судебного предписания. Если действие не подходило ни под один из установленных составов, оно не могло служить предметом судебного разбирательства. Однако, усложняющиеся и развивающиеся общественные отношения не могли быть втиснуть в раз навсегда установленные, жесткие рамки существующих форм исков. Поэтому необходимы были серьезные изменения этих форм. Такие изменения происходили путем постепенного развития существующих форм исков. При этом первоначальные иски подвергались иногда полной трансформации: из них постоянно выделялись как их подвид новые иски; путем толкования этим новым искам придавали характер, совершенно отличный от первоначального. Однако, такое развитие шло чрезвычайно медленно, появление новых исков было связано с длительной и острой борьбой. Так, выделялся иск «о долге», иск «об отчете», иск «о соглашении». Впоследствии появляется иск «о принятом на себя». Дальнейшее развитие договорного права приводит к утверждению в практике «договоров по решению суда», «формальных договоров», «простых договоров».

Памятник древнерусского права — «Русская Правда» уже ведет речь о договорах займа, купли-продажи, хранения и личного найма. Причем более детально эти договоры регулирует основанная на Краткой редакции Пространная редакция «Русской Правды». «Псковская Судная грамота» знала более развитую систему договоров — куплю-продажу, дарение, залог, заем, мену, поклажу, наем помещений, личный найм, изорничество. Примером может служить договор хранения. «Если в «Русской Правде» это скорее товарищеская услуга, то в Пскове, крупном торговом центре Руси, договор поклажи в силу его распространенности, а также из-за того, что на хранение стали отдаваться значительные ценности (деньги, одежда, украшения), изменил свою сущность. Для того, чтобы получить защиту закона в случае нарушения условий договора необходимо было его юридически оформить, причем оформить письменно (документом, копия которого хранилась в архиве Троицкого собора)». Помимо договоров «Русская Правда» и «Псковская Судная грамота» ведут речь о завещаниях. В период образования и укрепления Русского централизованного государства наряду с возникновением новых видов и разновидностей сделок получают развитие теория договора, институт наследования по завещанию. В XVIII в. появляется Вексельный устав.

Социально-экономическое развитие общества привело к тому, что законодатели оказались не в состоянии учесть и отразить в праве все возрастающее многообразие договоров и социально значимых односторонних актов поведения. В то же время логика гражданского оборота требовала признавать юридическую силу за любым соответствующим его нормальному развитию и не нарушающему законов актом поведения. Разрешению этого противоречия способствовала идея о едином обобщенном закреплении в праве понятия договоров и социально значимых односторонних актов поведения. Появляется новая правовая категория — сделки.

Процедура заключения договора.

Процесс заключения договора в Риме был разнообразным.

Общие требования к процедуре были следующими:

  • 1) одна из сторон делала предложение заключить договор (офферта), а другая — принимала сделанное предложение (акцепт),
  • 2) согласие сторон должно быть выражено конклюдентными действиями;
  • 3) реальный контракт требует письменной формы;
  • 4) при реальных договорах необходимо передать вещь (предмет договора);
  • 5) договор заключается лично сторонами («никто не может договориться за другого»); в порядке исключения—через доверенное лицо, представителя (прямого);
  • 6) не должно быть расхождения воль (пороков соглашения).

Виды и основания недействительности сделок.

Недействительность бывает в двух вариантах: ничтожность и обратимость сделки.

Сделка ничтожна — если нет хотя бы одного существенного элемента («мертворожденная», не подлежит конвалидации).

Сделка обратима — если существенные требования выполнены, но есть дефект, который делает ее подверженной аннулированию («живая», но с органическим пороком, который можно оздоровить — конвалидировать). Эта сделка имеет силу, может быть оспорена заинтересованной стороной через судебное решение. Конвалидация — это «оздоровление» сделки. Если сторона в указанные сроки не оспаривала сделку, она автоматически оздо- равливалась.

Основания недействительности сделки (ничтожности):

, Основания обратимости сделки (возмущающие факторы извне).

  • 1) угроза применения силы;
  • 2) обман, злой умысел;
  • 3) ошибки в отношении мотивов.

Если выраженная вовне воля не соответствовала внутреннему убеждению лица, то имели место пороки соглашения (они должны иметь существенный характер).

Пороки соглашения (виды расхождения воль) выражались в:

Заблуждение — это ложное представление лица о фактических обстоятельствах, которые побудили лицо заключить договор.

Заблуждение могло относиться:

Обман — это умышленное введение в заблуждение со злым умыслом, всякая хитрость, уловка.

Виды расхождения воль (пороки соглашения) — это расхождение между выраженным вовне и внутренним намерением стороны, а также намерения (воля) обеих сторон (внутренние намерения и внешние — адекватная их манифестация) друг с другом, которые должны совпадать.

В цивильном праве этой проблемы не существовало, так как имела силу любая официально выраженная воля (форма полностью поглощала волю). С возникновением договоров bonae fidei стали учитывать и условия, а также свободно ли принято решение по договору.

Расхождение воль считалось в случае сокрытия намерений. симуляции, заблуждения, обмана, насилия и угрозы, в некотором смысле могли признать и при заключение договора с липом моложе 25 лет (при чрезмерном ущербе-).

В римском праве (как и в формальной логике) различали много видов расхождения намерений:

a) reservatio mentalis — сокрытие намерений — когда стороны сознательно заявляли, что желают чего-либо, хотя в действительности этого не хотели, но скрывали это по собственной инициативе или в связи с обязанностью хранить профессиональную тайну;

б) симуляция (simulatio):

абсолютная симуляция — когда стороны вообще не хотели заключать договор, но пытались вызвать у третьих лиц впечатление, что договор заключен (напоминает блеф);

относительная симуляция — когда стороны по видимости заключали один договор, а в действительности стремились заключить совсем другой;

  • в) error (заблуждение) — непреднамеренное ложное представление о каком-либо факте, основанное на незнании; это даже не расхождение воль, а то, что предопределяет договор (формирует неправильную волю; праворелевантное заблуждение только такое, когда оно приемлемо (не по крайней небрежности возникло), существенно (незнание существенных фактов) и возникло от незнания факта (а не от незнания правил правопорядка, на это могли сослаться в исключительных случаях лица до 25 лет, женщины, воины);
  • г) dolus (обман) — злонамеренное введение в заблуждение с целью склонить к заключению убыточного договора с помощью хитрости, притворства и махинаций (ложное представление фактов), а также лести, клеветы, блефа, умолчания, фальсификации, дезориентации, полуправды, пустословия, маскировки в 4 вариантах исполнения;
  • д) vis ас metus (насилие, угрозы) — противоправное действие к контрагенту с целью принудить его к заключению договора; действия принуждения делились на публичные (vis) и частные (metus), а также абсолютные (vis absoluta) (серьезная опасность для жизни), и рассматривались как соответствующие деликты.

Сделки аннулировались специальной формулой Октавиана, а со времен Адриана путем реституции, эксцепции и actio metus causa.

  • Глухонемой не может заключить сделку с устной формой, нет полномочий ит.д.
  • Незаконный или постыдный поступок влечет за собой ничтожность сделкипо причине незаконности основания (из незаконного мотива).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *